Установление факта принятия наследства нотариусом: ВС РФ разъяснил, когда срок принятия наследства не будет пропущенным — Российская газета

Содержание

ВС РФ разъяснил, когда срок принятия наследства не будет пропущенным — Российская газета

Важное пояснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор наследницы с городскими чиновниками.

Дочка пошла в суд и просила признать ее наследницей квартиры умерших родителей. Решать проблему через суд ей пришлось потому, что гражданка пропустила положенный по закону шестимесячный срок для принятия наследства. Итог такого опоздания — нотариус отказался оформить ей квартиру отца и матери «в порядке наследования».

Этот спор начался с обращения гражданки в районный суд с иском к департаменту городского имущества. В иске была просьба «об установлении факта принятия наследства» после смерти отца и точно такой же факт принятия наследства, но после смерти матери. В суде истица рассказала, что является наследницей по закону после своих родителей. Других претендентов на наследство — нет.

Истица в суде так объяснила ситуацию с пропуском — она инвалид и не могла своевременно прийти к нотариусу. Срок, по ее мнению, пропущен по уважительной причине — из-за тяжелой болезни. Кроме этого гражданка заявила, что наследство она фактически приняла, как после смерти отца, так и после смерти матери. Ведь она сама живет в этой квартире и оплачивает все коммунальные услуги. Районный суд гражданку выслушал и в иске ей отказал. Апелляция — городской суд — с таким решением согласилась. Пришлось несостоявшейся наследнице дойти до Верховного суда РФ. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, нарушения норм материального и процессуального права допустили оба суда — как районный, так и городской.

Вот что увидел в материалах дела высокий суд. Родители нашей истицы получили спорную квартиру в собственность в 1993 году. Точнее — они были сособственниками квартиры без определения долей. Оба были в этой квартире прописаны и прожили в ней до конца своих дней. Наследниками по закону после смерти отца стали его жена и дочь, а единственной наследницей после смерти матери — дочь. Она и пришла к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но только в январе 2016 года. Постановлением нотариуса ей в выдаче свидетельства о праве на наследство было отказано «в связи с пропуском шестимесячного срока» после смерти отца. Отказ был мотивирован еще и тем, что гражданка «не предоставила документы, подтверждающие фактическое принятие наследства после смерти матери».

Точно установлено, что после смерти матери дочь к нотариусу не обращалась. В деле есть документ, что оплата коммунальных услуг за спорную квартиру всегда производилась аккуратно и долгов по ЖКХ нет. Пока была жива мать, платила она. После ее смерти — платила дочь.

Если наследник вступил во владение доставшимся ему имуществом, то считается, что он принял наследство

Районный суд решил дело так: родители были собственниками квартиры и при жизни их доли не были определены. Истица по этому поводу ничего не заявляла. Факт принятия женой наследства после смерти мужа «не установлен», права обладания дочери долей отца в три четверти квартиры также «не установлен». Из всего перечисленного райсуд делает витиеватый вывод: «требования в заявленном объеме при отсутствии других требований в отношении спорного недвижимого имущества не подлежат удовлетворению». Апелляция с правовым обоснованием отказа согласилась, а Верховный суд — нет.

Разъяснения Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В его статье 1151 сказано, что имущество умершего считается выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Или наследники есть, но они не имеют права наследовать, или отстранены от наследования, или никто из наследников наследства не принял.

В следующей статье того же кодекса — 1152-й — говорится, что для приобретения наследства наследник должен его принять. А в статье 1153 записано следующее: «Пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он «совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства».

Например, если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, если принял меры по его сохранению, защите имущества «от посягательств или притязаний третьих лиц», если производил за свой счет расходы на содержание имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или «получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства».

Наша истица попросила суд установить факт принятия ею наследства после смерти отца и такой же факт принятия после смерти матери. На это райсуд ответил — факт такой не установлен, так как доля в общем владении матери не выделена, поэтому в иске отказано. Но ведь доли в квартире и при жизни родителей не были выделены.

Верховный суд подчеркнул — это неправильный вывод, ведь законом не предусмотрено признание права собственности на имущество за умершим гражданином. Поэтому все решения по этому делу Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений.

Факт принятия наследства подсудность \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Факт принятия наследства подсудность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Факт принятия наследства подсудность

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 266 «Подача заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение» ГПК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 266 ГПК РФ и принимая во внимание, что истица просит установить факт принятия наследства, указывая, что она фактически приняла наследство после смерти тети, владела им и пользовалась, суд правомерно передал дело об установлении факта принятия наследства, признании недействительными свидетельства о праве на наследство по закону, договора дарения, признании права собственности в порядке наследования по подсудности в суд по месту нахождения одного из объектов недвижимости и по месту открытия наследства) суд обоснованно исходил из того, что истицей заявлены требования о правах на объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории юрисдикции различных районных судов, в том числе в отношении квартиры, являвшейся местом жительства наследодателя, то есть по месту открытия наследства; кроме того, наследственное дело к имуществу умершей открыто нотариусом по месту жительства наследодателя.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Факт принятия наследства подсудность

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации
(Загидуллин М.Р., Рузакова О.А., Ситдиков Р.Б.)
(«Вестник гражданского процесса», 2017, N 4)При рассмотрении заявления К. об установлении факта родственных отношений для оформления наследственных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации, было установлено, что оно относится к исключительной подсудности судов в Российской Федерации, поскольку разрешение спора, связанного с правами на наследование недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в силу п. 2 ст. 48 Минской конвенции, а также п. 1 ч. 1 комментируемой статьи относится к исключительной подсудности судов в Российской Федерации.

Нормативные акты: Факт принятия наследства подсудность

порядок действий, образец иска, судебная практика

Установление факта принятия наследства имеет юридическое значение, если гражданин унаследовал активы без подачи нотариусу заявления. Правопреемник должен доказать, что он обладает и пользуется имуществом умершего наследодателя. Однако факт такого правопреемства иногда приходится подтверждать в суде. Подобная процедура часто применяется, если наследополучатель считается единственным претендентом на собственность покойного физлица. Положительный вердикт суда поможет оформить полученное наследство.

Принятие наследства: как заявить о правах на имущество покойного


Разрешенные варианты принятия наследства регламентированы статьей 1153 Гражданского кодекса (ГК). Данной нормой предусмотрены такие способы вступления наследополучателем в соответствующие права:

  1. Обращение правопреемника к нотариусу (другому уполномоченному субъекту), официально действующему по месту (адресу) открытия конкретного наследства. При этом нотариусу подается заявление на протяжении полугода после дня смерти физлица-наследодателя, считающегося моментом открытия конкретного наследства (статья 1154 ГК). Когда завершится шестимесячный период, отсчитываемый с момента открытия этого наследства, нотариус выдаст заявителю подтверждающее свидетельство (статья 1163 ГК). Данный способ считается типичным, его применение оговорено пунктом 1 статьи 1153 ГК.
  2. Фактическое принятие правопреемником конкретного наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК). Такой вариант допускается, если этот правопреемник совершил действия, однозначно подтверждающие факт принятия. Примеры – погашение обязательств физлица-наследодателя или получение денег от его должников, несение издержек по содержанию унаследованных активов. Другой пример – действия по обеспечению сохранности, защиты унаследованной собственности. Убедительный аргумент – правопреемник фактически владеет (управляет) унаследованными активами.

Особенности фактического принятия


Если конкретное наследство принимается по факту совершения подтверждающих действий, то есть на основаниях пункта 2 статьи 1153 ГК, правопреемнику всё равно потребуется соответствующее свидетельство, предоставленное нотариусом. Без этого свидетельства наследополучатель не сможет перерегистрировать собственность на определенные виды унаследованных активов. Речь идет, например, о транспортных средствах, недвижимых объектах, ценных бумагах. При наследовании бытовых вещей (предметов) правопреемнику не нужно оформлять бумаги.

Таким образом, при фактическом принятии наследства по основаниям пункта 2 статьи 1153 ГК действуют общеобязательные правила. Факт принятия официально устанавливается уполномоченным нотариусом или судебной инстанцией. Правопреемник должен доказать, что он фактически принял конкретное наследство на протяжении полугода с момента смерти физлица-наследодателя (пункт 1 статьи 1154 ГК). Если претендент опоздал с наследованием, упущенное время восстанавливается через суд на основаниях и по правилам статьи 1155 ГК.

Фактическое принятие наследства по основаниям пункта 2 статьи 1153 ГК нередко практикуется, если на активы покойного претендует единственный правопреемник. Если такому правопреемнику потребуется свидетельство о праве на наследство, он должен будет доказать факт совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК. Он обращается к уполномоченному нотариусу, представив нужные доказательства. Если нотариус отклонил просьбу о выдаче необходимого свидетельства, заявитель вправе решить этот вопрос через суд.

Обладание и управление унаследованными активами


Если правопреемник покойного владеет (управляет) наследуемым имуществом, данный факт считается самым убедительным подтверждением принятия наследства.

Владение выражается в том, что правопреемник физически обладает полученной собственностью, а также использует её определенным образом. Примерами обладания могут считаться проживание правопреемника и замена замков в квартире покойного наследодателя, пользование инструментами умершего физлица и другие подобные меры. Часто правопреемник признается вступившим в наследство, если он завладел всеми активами покойного или определенной их частью.

Ещё одним показателем такого владения может считаться совместное проживание наследника с наследодателем в одном жилом помещении на протяжении определенного периода. Такое проживание подразумевает совместную эксплуатацию вещей, предметов, пребывавших в общей собственности правопреемника и физлица-наследодателя.

Управление наследуемыми активами – меры и действия, предполагающие использование этого имущества. Типичный вариант такого управления – перемещение имущественного объекта с изменением места его постоянной дислокации. Другие варианты – оплата содержания полученных активов, полезное использование унаследованной собственности, обеспечение сохранности этого имущества.

Обращение наследника в суд: возможные основания


Если правопреемник физлица-наследодателя пропустил регламентированный срок вступления в наследство, он вправе восстановить его, обратившись в суд. Однако данное основание не является единственным для применения судебного порядка. Судебная процедура также используется, если нотариус не признает факт принятия претендентом конкретного наследства и, соответственно, не выдает ему надлежащее свидетельство.

Если по итогам проведенного разбирательства суд вынесет вердикт в пользу наследника-заявителя, одобрительное решение позволит этому претенденту оформить причитающееся наследство и зарегистрировать собственность на полученные активы. Регистрация права собственности позволит наследнику распоряжаться соответствующим имуществом без ограничений, совершая с полученными активами разрешенные сделки.

Конечно, нотариус вправе самостоятельно установить факт принятия заявителем конкретного наследства, то есть без обязательного обращения правопреемника в суд. В этом случае наследнику выдается надлежащее свидетельство, которое рассматривается как правоустанавливающая бумага для последующего переоформления собственности. Однако внесудебный вариант признания правопреемства допускается, если заявитель докажет факт проживания с наследодателем до момента открытия данного наследства или факт регистрации в квартире, принадлежавшей покойному. Нотариусу нужно представить подходящее документальное подтверждение.

Если нотариус отклонит просьбу, сославшись на недостаточность документальных подтверждений, и откажется выдать необходимое свидетельство, претенденту придется доказывать факт своего правопреемства через суд. Получение такого свидетельства не считается обязанностью наследника.

Как подтвердить принятие наследства: судебная процедура


Судебный порядок установления факта принятия наследства предусматривает прохождение наследополучателем следующих стадий:

  1. Подготовка бумаг, доказывающих тот факт, что заявитель принял конкретное наследство на протяжении установленного шестимесячного периода. Этот период отсчитывается от момента ухода физлица-наследодателя из жизни. Речь идет о том, что претендент должен доказать факт своевременного совершения подтверждающих действий, оговоренных пунктом 2 статьи 1153 ГК.
  2. Обращение наследополучателя к уполномоченному нотариусу для получения надлежащего свидетельства.
  3. Если нотариус отказался предоставить свидетельство о наследовании, остается только обратиться в суд с соответствующим заявлением. Если наследуемым активом является недвижимый объект, заявление направляется в суд по месту (адресу) расположения данного объекта.

Подтверждающая документация


К бумагам, подтверждающим факт наследования, могут относиться:

  1. Справка, которая доказывает совместное проживание физлица-наследодателя и гражданина-наследника. Как правило, её оформляют через жилищную контору (управляющую компанию) или подразделение местной администрации.
  2. Документальное подтверждение факта эксплуатации недвижимого объекта. Такую справку можно получить у председателя соответствующего кооператива (дачного, гаражного).
  3. Документальное подтверждение факта несения затрат на содержание активов, подлежащих наследованию (квитанции ЖКХ, оплата имущественных налогов).
  4. Бумаги, свидетельствующие о погашении заявителем долгов (обязательств) наследодателя.
  5. Договоры, акты и чеки, подтверждающие оплату (проведение) заявителем ремонтно-строительных работ в отношении недвижимого объекта.
  6. Прочая документация.

Как составить нужное заявление для суда


По правилам статьи 267 Гражданского процессуального кодекса составляется заявление об установлении факта обладания (пользования) наследуемыми активами. Оно должно содержать такие сведения:

  1. Дата ухода физлица-наследодателя из жизни.
  2. Сведения об открытии конкретного наследства.
  3. Список наследуемых имущественных объектов.
  4. Свидетельства, которые подтверждают, что заявитель вправе наследовать.
  5. Нужно указать, что факт обладания устанавливается для оформления заявителем своих наследственных прав.
  6. Если заявитель не может получить необходимую документацию, нужно привести доказательства этого обстоятельства.

Заинтересованным лицом в подобном судебном процессе выступает нотариус, отказавшийся выдать свидетельство, а также иные субъекты, имеющие отношение к наследуемой собственности (например, представители муниципалитета, кооператива).

Особенности судебного разбирательства


Установление судебной инстанцией юридического факта вступления гражданина в наследство относится к категории дел особого производства. Речь идет об официальной констатации юридических фактов, имеющих значение для субъектов, выступающих заинтересованными лицами.

При этом между правопреемниками физлица-наследодателя не должно быть конфликтов (разногласий) по рассматриваемому вопросу. Если такие споры всё же имеются, процесс установления факта осложняется и переходит в категорию дел искового производства, что подразумевает подачу искового заявления.

При любой разновидности судебного разбирательства заявитель должен ссылаться на совершение конкретных действий, подтверждающих устанавливаемый факт. Такие действия четко указываются в соответствующем заявлении и доказываются нужными свидетельствами (официальными бумагами, показаниями надежных свидетелей).

Если суд вынес положительный вердикт, установив заявленный факт, заявителю выдается соответствующая бумага. Данная бумага – решение суда – позволит ему оформить собственность на активы, полученные по наследству. Обратившись с этим решением к нотариусу, правопреемник сможет получить надлежащее свидетельство о наследовании.

Практика вынесения судебных вердиктов


Судебная практика установления фактов наследования свидетельствует о том, что суды зачастую выносят положительные решения по заявленным требованиям.

Пример


Гражданин попросил у суда установить факт наследования жилплощади покойного отца. Свои требования он аргументировал принятием этого имущества во владение (пользование) на протяжении полугода с момента смерти физлица-наследодателя. Заявленный факт подтверждается проживанием в квартире, несением затрат на её ремонт, оплатой потребленных услуг ЖКХ, а также организацией и оплатой похорон отца.

Нотариус письменно отказался предоставить заявителю свидетельство, мотивируя свое решение тем, что правопреемник своевременно не подал надлежащее заявление. При этом другие наследники (кроме заявителя) отсутствуют. Данный отказ стал основанием для обращения физлица-правопреемника в суд. Заинтересованным лицом по этому делу выступил уполномоченный нотариус.

Суд вынес вердикт в пользу наследника-заявителя, поскольку счел его доводы убедительными (по требованиям пункта 2 статьи 1153 ГК). Факт принятия установлен, что позволило заявителю переоформить собственность на унаследованную жилплощадь.

★ ★ ★

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать бесплатно юристам компании в форме, представленной ниже. Ответ компетентного специалиста поможет вам принять верное решение.

Установление факта принятия наследства в судебном порядке

Получив в наследство определённое имущество, некоторые наследники пользуются им как своим собственным, не предпринимая никаких мер к оформлению прав на него. Тем более, если на это имущество никто кроме них не претендует. В этом случае имеет место фактическое принятие наследства.

Указанный способ признается законным, хотя и может создать для наследника некоторые проблемы при оформлении документов и попытках совершения сделок с полученным имуществом.

Мы предлагаем вашему вниманию статью, в которой рассмотрим способы принятия наследства, предусмотренные действующим законодательством, а также проинформируем вас о том, для чего нужно решение суда об установлении факта принятия наследства.

Кроме этого, на конкретном примере расскажем об обстоятельствах, при которых необходимо установить факт принятия наследства умершим. Также поговорим о том, что должен делать наследник после установления судом факта принятия наследства.

 

Способы принятия наследства

Российским законодательством предусматриваются два способа принятия наследства.

Первый способ состоит в том, что наследник обращается к нотариусу с одним из двух нижеперечисленных заявлений.

Это может быть:

  • заявление о принятии наследства;

  • заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Второй способ заключается в фактическом принятии наследства.

То есть наследник, не обращаясь к нотариусу, самостоятельно вступает во владение наследственным имуществом и управляет им как своим, принадлежащим ему имуществом. Это выражается в следующих действиях наследника: оплата расходов по содержанию объектов наследования, погашение долгов покойного (если таковые имелись), организация мер, направленных на охрану наследства, а также другие действия. Таким образом, поведение наследника сопоставимо с поведением законного владельца.

Срок фактического принятия наследства, так же как и принятие его у нотариуса – шесть месяцев.

Если наследник осуществит фактическое принятие наследства после того, как этот срок будет пропущен, то ему придется обращаться в суд по вопросу восстановления срока.

Вступление в наследство по закону

 

Для чего нужно решение суда об установлении факта принятия наследства

Обращение наследника в суд по вопросу установления факта принятия наследства необходимо в том случае, если нотариус отказывается признать этот факт и выдать свидетельство о праве на наследство.

Решение суда об установлении факта принятия наследства нужно для того, чтобы наследник мог оформить права на имущество, полученное в наследство. Без оформления этих прав наследник может пользоваться имуществом, но не может распоряжаться им. Он не может его продать, подарить, обменять, а также совершить другие сделки с ним. Судебное решение, которым подтверждается наличие факта принятия наследства, делает возможным оформление прав наследника и совершение сделок.

В некоторых случаях при наличии достаточных оснований нотариус сам правомочен установить факт принятия наследства. Это возможно в тех случаях, когда наследник проживал вместе с наследодателем до дня его смерти, был зарегистрирован по месту жительства в помещении, принадлежащем наследодателю на праве собственности или проживал в нём. Представление документов, подтверждающих этот факт, является для нотариуса основанием для признания факта принятия наследства.

Нотариус может отказать наследнику в выдаче свидетельства о наследстве, мотивируя свой отказ отсутствием или недостатком необходимых документов, которые являются подтверждением факта вступления в наследство. Предпосылками для обращения в суд по вопросу установления факта принятия наследства в большинстве случаев является пропуск наследником срока принятия наследства.

Заявление об установлении факта принятия наследства

 

Установление факта принятия наследства умершим

В судебной практике нередко рассматриваются дела по установлению факта принятия наследства не наследником, а покойным наследодателем. Это имеет место в том случае, если наследодатель, при жизни, сам, будучи наследником, осуществил фактическое принятие наследства, но с заявлением к нотариусу по этому вопросу не обращался. И никаких документов на унаследованное имущество не оформлял.

После его смерти уже его наследник (или наследники) обращается в суд по вопросу установления факта принятия наследства умершим наследодателем. Установление этого факта имеет для наследника юридическое значение, так как без этого он не имеет возможности оформить свои права на унаследованное имущество.

Например: Умерший гражданин Симаков Н.П. завещал всё своё имущество, в том числе квартиру, принадлежавшую ему на основании договора купли продажи (право собственности на которую он своевременно оформил) своей знакомой Гусевой З.П. Эта знакомая ухаживала за ним в последние 2 года его жизни и проживала совместно с ним в его квартире. Гусева была зарегистрирована по месту жительства в принадлежащем ей жилом доме. В этом же доме проживал и был зарегистрирован Гусев Н.А. – её сын. Гусева после смерти Симакова оплатила расходы, связанные с его похоронами, и продолжала проживать в его квартире. Из своих личных средств оплачивала коммунальные услуги, произвела ремонт. При этом к нотариусу по вопросу принятия наследства не обращалась. Право собственности на квартиру не оформила. Через полтора года Гусева умерла. Её наследник Гусев Н.А. продолжал жить в доме, принадлежавшем его матери.

После смерти матери для того, чтобы оформить право собственности на квартиру, её сыну необходимо обратиться в суд, для установления факта принятия наследства его умершей матерью после смерти Симакова. Установление этого факта имеет юридическое значение для сына Гусева Н.А., так как даст ему возможность оформить права на наследство, в том числе и на квартиру, оставшуюся после смерти Симакова Н.П.

Как вступить в наследство через суд

В каких случаях прописка дает возможность получить наследство

 

Что делать дальше после установления факта принятия наследства

После установления судом факта принятия наследства и вступления решения суда в законную силу, наследник получает на руки решение суда.

Следует иметь в виду, что это решение не устанавливает право собственности на объекты, находящиеся в составе унаследованного имущества. На основании решения суда нотариусом оформляется и выдается наследнику свидетельство о праве на наследство. Поэтому после получения решения суда наследник должен обратиться к нотариусу и получить свидетельство о наследстве.

Право собственности на объекты недвижимости подлежат государственной регистрации. Если в составе наследства таковые имеются, то, получив свидетельство о праве на наследство, наследник обращается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для оформления и получения свидетельства о государственной регистрации права.

В заключение необходимо отметить, что установление юридического факта принятия наследства относится к делам той категории, которые суд рассматривает в особом порядке. Этот порядок предусмотрен для рассмотрения дел по установлению юридических фактов, имеющих значение для заинтересованного лица. При этом существенным условием является отсутствие спора между наследниками по поводу наследственного имущества.

Оформление наследства на недвижимость

Если при рассмотрении дела в суде будет установлено, что между наследниками существует спор о праве на наследство, то судом решение по делу не принимается. Суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения. Заявителю разъясняется положение о возможности обращения в суд для рассмотрения дела в порядке искового производства.

Установление факта принятия наследства: порядок, помощь адвоката

   Из наследника стать собственником поможет процедура установление факта принятия наследства в судебном порядке.

   Как бы дело ни было запущено, в процессе оформление наследства после смерти жены Вам всегда сможет помочь наш наследственный адвокат. Проконсультирует, составит исковое заявление об установлении факта принятия наследства и представит Ваши интересы.

Когда необходимо установление факта принятия наследства?

   Бывают случаи, когда наследник принимает имущество умершего родственника, например, квартиру, и не обращается к нотариусу в установленные законом шесть месяцев, чтобы принять наследство документально. Он живет в этой квартире, не задерживает квартплату, пользуется вещами, которые в этом доме находились, возможно, сделал ремонт. По факту он принял наследство, но не зафиксировал это на бумаге, был пропущен срок вступления в наследство и теперь этот факт могут оспорить и отсудить имущество. Чаще всего бывают другие наследники, которые начинают наследственный конфликт.

   Чтобы эту проблему устранить, необходимо доказать и  установить факт принятия наследства через суд, даже по истечении шести месяцев.

Случаи, когда признается установление факта принятия наследства:

  1. Если наследник вступает во владение имуществом и начинает им управлять и пользоваться как своим собственным
  2. Если он защищает это имущество от посягательств третьих лиц и вредных факторов воздействия со стороны природы (восстановление и ремонт)
  3. Если он содержит наследственное имущество и тратит на это свои деньги (текущие коммунальные платежи и т.п.)
  4. Если наследник рассчитывается с долгами наследодателя

   Все эти факты наследник должен доказать в суде, тогда он получит решение суда об установлении факта принятия наследства. Судебные тяжбы, как правило, длятся два-три месяца, если не осложняются дополнительными исками в виде признания родственных отношений или вопросом наследование иждивенцами (по ссылке подробнее).

   Если нужно признать лишь только, что наследство было принято, то судебного решения будет достаточно, чтобы засвидетельствовать нотариально Ваше право. Но лучше сразу, в этом же процессе признать право собственности на полученное добро, чтобы впоследствии к этому не возвращаться а сразу идти регистрировать свое право собственности в регистрирующем органе.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео с советами адвоката по восстановлению срока на принятие наследства, его фактическое принятие, задавайте вопросы в комментарии к ролику и не забудьте подписаться на наш канал в YouTube:

Порядок установления факта принятия наследства

   Чтобы установить в судебном порядке факт принятия наследства выполните следующие действия:

  1. Подготовьте заявление в суд об установлении соответствующего факта. ВНИМАНИЕ: при наличии спора о праве, суд оставит заявление без рассмотрения.
  2. Подайте заявление в суд по своему месту жительства.
  3. Примите участие в судебном заседании, обосновывая свое заявление.
  4. Дождитесь решения суда.
  5. При отказе судом в удовлетворении Вашего заявления обжалуйте его в вышестоящий суд.

Как составить заявление об установлении факта принятия наследства?

   Что Вы должны указать, подавая заявление об установлении факта принятия наследства в суд и какие доказательства предъявить:

  1. Факт того, что наследство открыто. Доказательством может служить свидетельство о смерти наследодателя.
  2. Описание перешедшего Вам имущества (деньги, недвижимость, автомобиль и т.п.). Эта информация может быть указана в завещании, либо устанавливается отдельно.
  3. Доказательства того, что наследство Вами принято. Здесь Вы можете предъявить квитанции о платежах за жилье, налоги, оплаченные Вами страховки. Кроме того, понадобится подтверждение двоих свидетелей.
  4. Доказательство того, что Вы наследник. Нужно подтвердить факт родства (более подробнее про установление факта родственных отношений с умершим по ссылке). Это может быть свидетельство о рождении, заключении брака, отметки в паспорте. Если таких доказательств нет, то потребуется их установить в ходе судебного процесса. Если вы не являетесь родственником, то Вы заинтересованное лицо, которое считается потенциальным наследником.
  5. Подсудность дел об установлении факта наследования. Заявляя только требование об установлении факта принятия наследства, заявитель подает заявление в районный суд по своему месту жительства.
  6. Иные важные обстоятельства.

ВАЖНО: цель обращения в суд — установление юридического факта принятия наследства. Нужно, чтобы оформить наследственные права, подробнее советы по составлению иска в суд смотрите в видео

Срок исковой давности по установлению факта принятия наследства

   С заявлением об установлении факта лицо может обратиться в течение общего срока исковой давности, который составляет 3 года, НО не стоит выжидать данный срок, нужно все-таки решать вопросы, связанные с наследством, своевременно.

   Следует отметить, что суд откажет в удовлетворении заявления, в связи с истечением срока исковой давности, только если такое ходатайство будет заявлено кем-либо из участвующих лиц.

   Теоретически такое ходатайство может быть заявлено только в исковом производстве, когда имеется спор, хотя нельзя исключать, что какое-либо заинтересованное лицо также может сделать такое заявление при рассмотрении дела в особом производстве.

Как оспорить фактическое принятие наследства?

   Заявить о своих возражениях по поводу фактического принятия наследства тем или иным лицом можно в рамках дела об установлении факта принятия наследства, в этом случае суд оставит заявление без рассмотрения, и лицо (истец) сможет обратиться в суд с иском.

   В рамках рассмотрения иска возражающее лицо должно опровергнуть доводы истца о фактическом принятии наследства. Например, если истец утверждает, что он пользовался наследственным имуществом, тем самым принял наследство, в этом случае ответчик должен доказать, что истец не пользовался наследственным имуществом, в том числе, с помощью свидетельских показаниях. А может истец вообще находился за границей, в этом случае нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы или обратиться в суд с ходатайством о направлении необходимых запросов для получения сведений.

Адвокат по установлению факта принятия наследства в Екатеринбурге

   Как видим, не каждому под силу доказать установление факта принятия наследства самостоятельно по причине сложности процедуры. Основная проблема – собрать и проанализировать доказательства, грамотно составить заявление. Также немаловажно правильно вести дело непосредственно в суде.

   Вопросы доказывания фактического принятия наследства и оспаривания являются достаточно острыми, поэтому иногда требуется правильно собрать доказательную базу, в чем всегда может помочь компетентный адвокат.

   Чтобы не допустить ошибок, лучше всего обратиться к нашему адвокату по наследственным делам г. Екатеринбург, который проконтролирует корректность судебного процесса по защите Ваших наследственных прав. Начните действовать прямо сейчас и позвоните нам — консультация по наследству поможет разобраться в Вашей проблеме и выбрать наиболее эффективный способ ее решения.

Отзыв о работе нашего адвоката по наследственным делам

Читайте наши материалы по работе наследственного адвоката:

Как решаются наследственные споры в суде в суде

Узнайте, какую обязательную долю можно получить вопреки завещанию

С нами восстановить срок принятия в наследство профессионально

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Установление факта принятия наследства

Юридическая процедура оформления наследственных прав осуществляется нотариусом по месту жительства умершего гражданина.

К сожалению, далеко не всегда наследники обращаются к нотариусу после смерти родных. Нередко они просто остаются проживать в доме умершего, пользоваться его имуществом и так на протяжении всей своей жизни.

Когда в наследство от умершего достались лишь личные вещи, мебель и техника, то обращение к нотариусу не будет играть принципиальной роли. Однако если наследодатель владел недвижимостью, автотранспортом, хранил деньги в банках или владел ценными бумагами, то распорядиться и в отдельных случаях воспользоваться ими будет невозможно без разрешения нотариуса.

Как правильно принять наследство?

По правилам юридическое и фактическое принятие наследства следует совершить в течение шести месяцев после смерти наследодателя. То есть, в идеальном случае, наследник должен обратиться к нотариусу в течение полугода, то есть заявить о наследственных правах.

Фактическое принятие наследство не связано с нотариусом, оно заключается в совершении фактических действий. Фактическое принятие наследства предполагает совершение одного или нескольких действий, например, обладает наследственным имуществом (проживает в квартире, пользуется движимым имуществом), осуществляет ремонт и обслуживание этого имущества, заботится об имуществе, защищая от посягательств третьих лиц, несет бремя содержания имущества, оплачивает долги наследодателя. Закон не ограничивает этот перечень, а, значит, к фактическому принятию наследства можно применить и другие действия.

Если фактическое принятие наследства состоялось в течение 6 месяцев, однако обращения к нотариусу не последовало, то оформить наследство получится и по истечении указанного срока.

Следует отметить, что нотариальная практика допускает выдачу свидетельства о праве на наследство в случаях, когда фактически принявший наследство наследник, пропустил шестимесячный срок, если он представит достаточные доказательства принятия наследства. Типичным случаем в практике является ситуация, когда наследник на момент смерти был зарегистрирован в жилом помещении умершего. Обычно в такой ситуации нотариус оформит наследство.

В прочих, более сложных случаях нотариус может Вам отказать. Выход из подобной ситуации существует, и он заключается в судебном установлении факта принятия наследства.

Заявление об установлении факта принятия наследства подается в районный суд и рассматривается в особом производстве. В таком заявлении должно содержаться только одно требование – об установлении юридического факта, спор о правах на имущество должен отсутствовать.

Обратиться с таким заявлением может не только наследник, но и другие лица. Нередки случаи, когда с таким заявлением обращаются наследники наследника, которые не могут вступить в наследство из-за того, что их наследодатель своевременно не привел документы в порядок. Иногда с такими требованиями обращаются кредиторы для того, чтобы привлечь наследников к ответственности по долгам наследодателя.

В любом случае в суде потребуется доказать те обстоятельства, с которыми закон связывает фактическое принятие наследство, поэтому подойти к суду следует максимально ответственно, заранее продумать доказательства и собрать необходимые документы, поскольку за слабой доказательной базой может последовать отказ в иске и как следствие невозможность оформить документы на имущество. Для наиболее удачного разрешения наследственного спора мы рекомендуем обратиться за помощью к юристу по наследственным делам, который поможет собрать документы и проведет судебный спор. Если Вы по какой-либо причине пропустили срок принятия наследства – ждем Вас на нашу бесплатную юридическую консультацию.

Читать подробнее

Установление факта принятия умершим наследственного имущества. К вопросу о важности все делать вовремя — Юрист Сергеев Евгений Андреевич — Судебная практика

«Нет большей мудрости, чем своевременность» (Фрэнсис Бэкон)

Л.А. являлась собственником земельного участка и дома, расположенного в Саратовской области.

После смерти Л.А. в 2018 г., ее сын – А.В. не обращался к нотариусу для оформления наследованных прав.

В 2019 г. А.В. умер. В установленный 6-ти месячный срок, его дочь – Е.А. обратилась с заявлением об открытии наследства, по результатам рассмотрения которого, нотариусом выдан отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство, в связи с тем, что «….А.В. не является собственником спорного имущества, собственником земельного участка и дома является Л.А., умершая в 2019 г.»

Исковое заявление об установлении факта принятия наследства. Решение Саратовского районного суда Саратовской области

По общему правилу, установленному ст. 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ:

признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В силу пункта 36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»:

под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве доказательств, совершения А.В. действий, свидетельствующих о его фактическом принятии наследства после смерти Л.А., нами представлено следующее:

1. А.В. и Л.А. на день открытия наследства проживали совместно и вели общее хозяйство.

Факт вселения А.В. своей матери — Л.А. в квартиру, был установлен решением Волжского районного суда г. Саратова 2016 г.

2. А.В. производил оплату коммунальных услуг за жилой дом, принадлежащий Л.А.

По данной категории дел, судом учитывается только оплата расходов на содержание наследственного имущества, произведенная наследником, в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. (пункт 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9)

3. А.В. принял меры по сохранности наследственного имущества.

Данное обстоятельство было подтверждено чеками о приобретении сетки рабица, столбов, шифера для обеспечения сохранности земельного участка и дома, расположенного в Саратовском районе.

4. Показания свидетеля о пользовании А.В. домом и его содержании после смерти Л.А. 

Решением Саратовского районного суда Саратовской области от 11 августа 2020 г. исковое заявление Е.А. было удовлетворено:

  1. Установлен факт принятия А.В. наследства, оставшегося после смерти в 2018 г. Л.А.;
  2. За Е.А. признано право собственности на жилой дом и земельный участок.

С процессуальными документами можно ознакомиться ниже.

С уважением,

Сергеев Евгений Андреевич

тел.: 8 951 888 123 9

[email protected]

Некоторые аспекты наследства — статья Ирины Низко для Юридической газеты

А В соответствии с Гражданским кодексом Украины под наследованием понимается переход прав и обязанностей (наследство) от умершего физического лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Следует отметить, что наследодателем может быть только физическое лицо, а наследниками могут быть помимо физических и юридических лиц, но только по завещанию. Для установления факта смерти физического лица нотариусу необходимо получить свидетельство о смерти от наследника, выданного органом записи актов гражданского состояния.

Нотариус открывает наследственное дело для оформления перехода наследства к наследникам. Дело о наследовании имущества и имущественных прав наследодателя может быть открыто только одно и открывается по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.Заявление, сообщение, телеграмма и т. Д. От физического или юридического лица могут быть основанием для открытия нотариусом производства по наследственному делу.

Для открытия дела о наследстве нотариусу представляются документы, подтверждающие момент и место открытия наследства.

  • В подтверждение момента открытия наследства (это день смерти лица или день, с которого оно объявлено умершим), справка о смерти наследодателя или выписка из Государственного реестра Акты граждан о записи о смерти подаются нотариусу.
  • В подтверждение места открытия наследства справка органа местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищного кооператива о регистрации места жительства наследодателя, домовая книга, в которой содержится запись о регистрации место жительства наследодателя предоставляется нотариусу.

Дело о наследстве может быть открыто в любое время в течение срока, установленного для принятия или отказа от наследства.То есть момент открытия наследства и момент открытия дела о наследстве могут не совпадать. Также нет обязанности физических и юридических лиц обращаться к нотариусу для открытия дела о наследстве.

Наследники вправе передать дело о наследстве другому нотариусу, но в пределах того же нотариального округа, по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства и при наличии следующих причин:

  • Прекращение нотариальной деятельности частного нотариуса (до передачи архива частного нотариуса в соответствующий государственный нотариальный архив)
  • приостановление нотариальной деятельности частного нотариуса;
  • о временном блокировании доступа нотариуса к Государственному реестру прав на недвижимое имущество;
  • аннулирование доступа нотариуса к Государственному реестру прав на недвижимое имущество;
  • ликвидация государственной нотариальной конторы (до передачи архива конторы в соответствующий государственный нотариальный архив).

Для этого нотариусу, ведущему незаконченное наследственное дело или сохраняющему завершенное наследственное дело, подается заявление о передаче наследственного дела от всех наследников. Такое заявление также могут подать представители наследников.

Для принятия наследства или отказа в принятии наследства установлен шестимесячный срок, который начинается с момента открытия наследства. Если наследник в течение шести месяцев не подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства, он считается не принявшим наследство.Суд может определить наследника, прошедшего срок для принятия наследства по уважительной причине, дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Заявления о принятии наследства или отказе от него могут быть поданы наследником лично в письменной форме по месту открытия наследства (при этом подлинность подписи такого лица на заявлении не подлежит нотариальному удостоверению) или по почте (в этом случае подлинность подписи такого лица на заявлении подлежит нотариальному удостоверению).Наследник, проживавший вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев не было заявлено об отказе.

В этом аспекте есть определенные спорные моменты, например, если наследник, постоянно проживающий с наследодателем, но определенный даже значительный период до смерти наследодателя, который он выехал по месту жительства наследодателя в длительную командировку, будет считается, что этот наследник принял наследство, но не предпринял никаких действий? Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считает, что да — лицо в данном случае считается принявшим наследство согласно Гражданскому кодексу Украины.

Заявление об отказе в принятии наследства, а также заявление о принятии наследства не могут быть заявлены с какими-либо условиями или оговорками. Принятие наследства или отказ от него может произойти в отношении всего унаследованного имущества. Наследник не имеет права принять часть наследства и отказаться от другой части наследства.

По истечении шестимесячного срока для принятия или отказа в принятии наследства доля в наследстве не может быть увеличена на том основании, что один из наследников отказывается от наследства в пользу других наследников.В таких случаях лицо, принявшее наследство, имеет право распоряжаться всем или частью имущества, полученного в порядке наследования, путем отчуждения его другому наследнику по договору купли-продажи, дарения, обмена и т. Д.

Личное присутствие наследника для получения свидетельства о праве на наследство не является обязательным. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом представителю наследника при условии представления соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителя наследника по доверенности, которая предусматривает полномочия представитель, чтобы получить такой сертификат.Выдача свидетельства о праве собственности, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, осуществляется нотариусом после представления документов, удостоверяющих право собственности наследодателя на такое имущество (свидетельство, государственный акт).

Если недвижимое имущество является частью наследства, нотариус получает информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем прямого доступа к нему. Если недвижимое имущество было выдано до 2012 года (до действия Государственного реестра прав на недвижимое имущество) и информация о нем не была передана в Государственный реестр по заявлению собственника (наследодателя), то наследники должны предоставить в нотариальные оригиналы правоустанавливающих документов для оформления свидетельства о праве на наследство.Если правоустанавливающий документ, необходимый нотариусу на имущество, был поврежден, испорчен или утерян и получить дубликат невозможно из-за отсутствия соответствующих документов в органах, их выдавших или у их правопреемников, или в архивных учреждениях, то это решается в суде.

Сегодня процедура приобретения права собственности на унаследованное имущество происходит по упрощенной процедуре: нотариус, выдающий свидетельство, в том числе на недвижимое имущество, немедленно вносит его в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, тем самым регистрируя право собственности наследника, который не требует дополнительных регистрационных действий в других государственных или местных органах и учреждениях.

Часто возникает вопрос, как быть наследниками в случае, когда имущество наследодателя, входящее в наследственную массу, было оформлено браком на другом живом супруге, поскольку по общему правилу имущество, приобретенное супругами во время брака находится в собственности супруги и мужа на праве совместной собственности? Здесь в законе сказано следующее: второй супруг, который жив, обращается к нотариусу для выдачи свидетельства о праве собственности на долю в совместной собственности супругов.Нотариус, в свою очередь, информирует других наследников о включении в наследство доли совместного имущества супругов, а если у других наследников нет возражений относительно доли другого живого супруга, нотариус выдает ему свидетельство о праве собственности. доли в совместной собственности супругов.

На практике вышеупомянутое заявление часто не подается нотариусу, поэтому другие наследники либо не знают о составе совместной собственности супругов, либо не имеют возможности доказать наличие совместной собственности супругов в нотариальный процесс, потому что правоустанавливающие документы принадлежат второму супругу, которого нотариус не имеет права принуждать к предоставлению этого документа.

В таких случаях наследники могут защитить свои нарушенные права только в судебном порядке, обжалуя признание права собственности на наследуемое имущество. Наследники уже имеют право через суд требовать правоустанавливающие документы для подтверждения своих требований.

Исковая давность по таким делам устанавливается сроком на три года и начинает исчисляться со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, нарушившем его.

В соответствии с Гражданским кодексом Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследство) от умершего физического лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Следует отметить, что наследодателем может быть только физическое лицо, а наследниками могут быть помимо физических и юридических лиц, но только по завещанию.

Для установления факта смерти физического лица нотариусу необходимо получить свидетельство о смерти наследника, выданное органом записи актов гражданского состояния.

Нотариус открывает наследственное дело для оформления перехода наследства к наследникам. Дело о наследовании имущества и имущественных прав наследодателя может быть открыто только одно и открывается по месту открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.

Заявление, сообщение, телеграмма и т. Д. От физического или юридического лица может быть основанием для открытия нотариусом производства по делу о наследстве.

Для открытия дела о наследстве нотариусу представляются документы, подтверждающие момент и место открытия наследства.

• В подтверждение момента открытия наследства (это день смерти лица или день, с которого оно объявлено умершим), справка о смерти наследодателя или выписка из Государственного реестра Акты граждан о записи о смерти подаются нотариусу.

• В подтверждение места открытия наследства справка органа местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищного кооператива о регистрации места жительства наследодателя, домовая книга, в которой есть запись о постановке на учет. места жительства завещателя передается нотариусу.

Дело о наследстве может быть открыто в любое время в течение срока, установленного для принятия или отказа от наследства. То есть момент открытия наследства и момент открытия дела о наследстве могут не совпадать.Также нет обязанности физических и юридических лиц обращаться к нотариусу для открытия дела о наследстве.

Наследники вправе передать дело о наследстве другому нотариусу, но в пределах того же нотариального округа, по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства и при наличии следующих причин:

1) прекращение нотариальной деятельности частного нотариуса (до передачи архива частного нотариуса в соответствующий государственный нотариальный архив)

2) приостановление нотариальной деятельности частного нотариуса;

3) временное блокирование доступа нотариуса к Государственному реестру прав на недвижимое имущество;

4) аннулирование доступа нотариуса к Государственному реестру прав на недвижимое имущество;

5) ликвидация государственной нотариальной конторы (до передачи архива конторы в соответствующий государственный нотариальный архив).

Для этого нотариусу, ведущему незаконченное наследственное дело или сохраняющему завершенное наследственное дело, подается заявление о передаче наследственного дела от всех наследников. Такое заявление также могут подать представители наследников.

Для принятия наследства или отказа в принятии наследства установлен шестимесячный срок, который начинается с момента открытия наследства. Если наследник в течение шести месяцев не подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства, он считается не принявшим наследство.Суд может определить наследника, прошедшего срок для принятия наследства по уважительной причине, дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Заявления о принятии наследства или отказе от него могут быть поданы наследником лично в письменной форме по месту открытия наследства (при этом подлинность подписи такого лица на заявлении не подлежит нотариальному удостоверению) или по почте (в этом случае подлинность подписи такого лица на заявлении подлежит нотариальному удостоверению).

Наследник, проживавший вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев не было заявлено об отказе.

В этом аспекте есть определенные спорные моменты, например, если наследник, постоянно проживающий с наследодателем, но определенный даже значительный период до смерти наследодателя, который он выехал по месту жительства наследодателя в длительную командировку, будет считается, что этот наследник принял наследство, но не предпринял никаких действий? Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считает, что да — лицо в данном случае считается принявшим наследство согласно Гражданскому кодексу Украины.

Заявление об отказе в принятии наследства, а также заявление о принятии наследства не могут быть заявлены с какими-либо условиями или оговорками.

Принятие наследства или отказ от него может произойти в отношении всего унаследованного имущества. Наследник не имеет права принять часть наследства и отказаться от другой части наследства.

По истечении шестимесячного срока для принятия или отказа в принятии наследства доля в наследстве не может быть увеличена на том основании, что один из наследников отказывается от наследства в пользу других наследников.В таких случаях лицо, принявшее наследство, имеет право распоряжаться всем или частью имущества, полученного в порядке наследования, путем отчуждения его другому наследнику по договору купли-продажи, дарения, обмена и т. Д.

Личное присутствие наследника для получения свидетельства о праве на наследство не является обязательным. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом представителю наследника при условии представления соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителя наследника по доверенности, которая предусматривает полномочия представитель, чтобы получить такой сертификат.

Выдача свидетельства о праве собственности, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, осуществляется нотариусом после представления документов, удостоверяющих право собственности наследодателя на такое имущество (свидетельство, государственный акт).

Если недвижимое имущество является частью наследства, нотариус получает информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем прямого доступа к нему.

Если недвижимое имущество было выдано до 2012 года (до действия Государственного реестра прав на недвижимое имущество) и информация о нем не была передана в Государственный реестр по заявлению собственника (наследодателя), то наследникам необходимо предоставить нотариальные оригиналы правоустанавливающих документов для оформления свидетельства о праве на наследство.

Если правоустанавливающий документ, необходимый нотариусу на имущество, был поврежден, испорчен или утерян и невозможно получить дубликат из-за отсутствия соответствующих документов в органах, которые их выдавали, или у их правопреемников, или в архивных учреждениях, это Вопрос решается в судебном порядке.

Сегодня процедура приобретения права собственности на унаследованное имущество происходит по упрощенной процедуре: нотариус, выдающий свидетельство, в том числе на недвижимое имущество, немедленно вносит его в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, тем самым регистрируя право собственности наследника, который не требует дополнительных регистрационных действий в других государственных или местных органах и учреждениях.

Часто возникает вопрос, как быть наследниками в случае, когда имущество наследодателя, входящее в наследственную массу, было оформлено браком на другом живом супруге, поскольку по общему правилу имущество, приобретенное супругами во время брака находится в собственности супруги и мужа на праве совместной собственности? Здесь в законе сказано следующее: второй супруг, который жив, обращается к нотариусу для выдачи свидетельства о праве собственности на долю в совместной собственности супругов.Нотариус, в свою очередь, информирует других наследников о включении в наследство доли совместного имущества супругов, а если у других наследников нет возражений относительно доли другого живого супруга, нотариус выдает ему свидетельство о праве собственности. доли в совместной собственности супругов.

На практике вышеупомянутое заявление часто не подается нотариусу, поэтому другие наследники либо не знают о составе совместной собственности супругов, либо не имеют возможности доказать наличие совместной собственности супругов в нотариальный процесс, потому что правоустанавливающие документы принадлежат второму супругу, которого нотариус не имеет права принуждать к предоставлению этого документа.

В таких случаях наследники могут защитить свои нарушенные права только в судебном порядке, обжалуя признание права собственности на наследуемое имущество. Наследники уже имеют право через суд требовать правоустанавливающие документы для подтверждения своих требований.

Исковая давность по таким делам устанавливается сроком на три года и начинает исчисляться со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, нарушившем его.

Основы права — Законодательные требования к действительному письменному завещанию

Большинство судов либерально относятся к тому, что является подписью наследодателя. Эти стандарты варьируются от имени, прозвища завещателя или даже буквы «Х» неграмотным человеком. См., Например, Ferguson v. Ferguson , 47 S.E.2d 346 (Va, 1948); In re Will of Bernatowicz , 233 AD, 2d 838 (1996). Кроме того, допустимы подписи доверенного лица (сделанные другим лицом), если они подписаны по указанию наследодателя и в его или ее присутствии.См. Cal. Вероятно. Кодекс § 6110 (b).

ПРИМЕР: Честер решил подготовить завещание за несколько недель до операции по поводу рака простаты. Завещание Честера оставляет все свое имущество его племяннику Алану, который был сыном его покойной любимой сестры Вильмы. Он намеренно хотел исключить своего брата Гарри и его семью из завещания, потому что они никогда не ладили. У Честера были некоторые осложнения после операции, и он попал в кому. Находясь в этом состоянии, Гарри пришел в гости и помог Честеру подписать завещание, по которому все оставалось Гарри.Вскоре после этого Честер умер, и Гарри попытался завещать это завещание. Для того, чтобы подпись наследодателя была действительной, это должно быть сделано завещателем как волевое действие. Хотя кто-то может помочь завещателю в этой задаче, подписание все же должно происходить по указанию наследодателя. Здесь Честер был в коме, поэтому добровольно не подписывал завещание. Таким образом, завещание недействительно. См., Например, In re Sheehan’s Will , 51 AD, 2d 645 (1976).

В большинстве штатов не требуется, чтобы завещатель подписывал в конце завещания (подписывал свою подпись).Подпись может стоять где угодно, при условии, что завещателем должна была быть его подпись. См., Например, Potter v. Richardson , 230 S.W.2d 672 (Mo.1952); In re Estate of Carroll , 548 N.E.2d 650 (Ill.1989).

ПРИМЕР: Тайрон купил заранее напечатанное завещание, чтобы использовать его в качестве своего завещания. В начале, где написано «Последняя воля и завещание __________», он подписал свое имя. Он заполнил оставшуюся часть формы своим наследством и назначил исполнителя.Когда Тайрон умер, завещание считалось действительным, потому что он подписал где-то на инструменте, хотя это было скорее в начале, чем в конце.

Во многих юрисдикциях подпись должна стоять в конце завещания, чтобы быть действительной. В этих юрисдикциях даже решение о том, где находится «конец» завещания, может создать неопределенность. В некоторых юрисдикциях применяется объективный тест, требующий от завещателя подписать физический конец (или последнюю строку) документа.

ПРИМЕР: Проли пишет завещание, заполнив пробелы в распечатанном бланке.Форма требует подписи завещателя внизу первой страницы. Двое свидетелей расписываются там, но Проли этого не делает. Вместо этого, в соответствии с инструкциями формы, Проли складывает лист на три части так, чтобы средняя треть обратной стороны стала корешком документа, на котором написано «Воля _________». Пролей подписывается на этой линии. Завещание отклоняется, потому что оно не было подписано на последовательном конце. См. In re Proley’s Estate , 422 A.2d 136 (Pa. 1980).

Напротив, в некоторых юрисдикциях говорится, что то, что составляет «конец», является субъективным тестом, согласно которому логический или литературный конец является подходящим местом для подписи.Здесь вопрос в том, считал ли завещатель субъективно, что он подписывает в конце завещания.

ПРИМЕР: Проли пишет завещание, заполнив пробелы в распечатанном бланке. Форма требует подписи завещателя внизу первой страницы. Двое свидетелей расписываются там, но Проли этого не делает. Вместо этого, в соответствии с инструкциями формы, Проли складывает лист на три части так, чтобы средняя треть обратной стороны стала корешком документа, на котором написано «Воля _________.«Пролей подписывается на этой линии. При субъективной проверке Проли подумал, что она подписывает завещание в конце. Таким образом, подпись действительна, и завещание может быть испытано.

Подписание в любом месте может создать путаницу в отношении действия положений, которые могут появиться после подписи наследодателя. Исторически сложилось так, что если после подписи наследодателя появлялись существенные положения, все завещание считалось недействительным. См., Например, In re Winter’s Will , 302 N.Y. 666 (1951) (позже опровергнутый Н.Y. Est. Закон о полномочиях и трастах § 3-2.1 (a) (1) (A)).

Согласно современным представлениям, все, что появляется до подписи, имеет силу; но положения, следующие за подписью, недействительны (даже при условии, что они существовали на момент составления завещания). Исключением из этого мнения являются положения, следующие за подписью, настолько существенны, что их удаление нарушит план завещания наследодателя. В таком случае все завещание недействительно. См. N.Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 3-2.1 (а) (1) (А). Если положения были добавлены после исполнения завещания, они, конечно, не принимаются во внимание во всех юрисдикциях.

Свидетели — свидетельские показания против свидетельских показаний под присягой

Помимо подписания завещателем завещания, оно также должно быть подписано свидетелями. Как и завещатель, свидетели должны обладать определенными минимальными квалификациями, в противном случае их свидетельства могут быть юридически недостаточными для подтверждения завещания. В частности, свидетели должны быть компетентными — они должны быть достаточно зрелыми и обладать достаточными умственными способностями, чтобы понимать и ценить природу действия, свидетелями и свидетелями которого они являются, чтобы при необходимости свидетели могли свидетельствовать в суде по этим вопросам .См., Например, In re Estate of Edwards , 520 S.2d 1370 (Miss 1988).

Свидетель обычно считается некомпетентным для того, чтобы выступать в качестве свидетеля по завещанию, если это лицо также является заинтересованным свидетелем. Заинтересованный свидетель — это тот, кто является бенефициаром по завещанию. По общему праву в этих случаях завещание было отклонено. Сегодня в большинстве юрисдикций действуют законы о «чистке», которые удаляют подарок заинтересованному свидетелю, чтобы в завещании не было отказано в завещании.

ПРИМЕР: Юджин, который не женат, исполнил завещание, по которому дарит подарки своей сестре Сюзанне и своей соседке Бонни.Бонни — одна из понятых. Закон об очистке применяется для устранения дара Бонни, потому что она была свидетелем завещания, сделавшего ей благотворный подарок.

В некоторых штатах требуется, чтобы завещатель подписал завещание в присутствии свидетелей. Большинство штатов требует от завещателя только подтверждения свидетелям того, что его подпись стоит на документе. См., Например, In re Levine’s Will , 2 N.Y.2d 757 (1956).

Большинству судов безразлично, подпишутся ли первыми понятые или завещатель.Первостепенное значение имеет то, что церемония исполнения является частью единой непрерывной транзакции. См., Например, Waldrep v. Goodwin , 195 S.E.2d 432 (Ga. 1973).

То, что означает подписание в чьем-то «присутствии», также имеет разные толкования. Большинство юрисдикций определяют присутствие как то, что завещатель осознает, где находились свидетели и что они делали, когда подписывали.

ПРИМЕР: Джорджия подписывает свое завещание, лежа на больничной койке.Виниловый экран отделяет ее от дверного проема, где стоят свидетели, который находится на расстоянии 12 футов. Медсестра переносит завещание по экрану к свидетелям, где они подписывают. Поскольку Джорджия знала, где находятся свидетели и что они делают, свидетели расписались в ее присутствии, даже если они не находились в ее поле зрения. См., Например, Nichols v. Rowan , 422 S.W.2d 21 (Tex. 1967).

Другие юрисдикции требуют, чтобы проверка присутствия проводилась только в том случае, если свидетели находились в поле зрения наследодателя, когда они подписывались.

ПРИМЕР: Тайлер подписывает свое завещание на больничной койке, а затем ложится на спину. Двое свидетелей несут завещание в коридор, где подписывают его. Если бы Тайлер мог видеть свидетелей через дверной проем, если бы он посмотрел, они расписались в его присутствии. См., Например, Newton v. Palmour , 266 S.E.2d 208 (Ga. 1980). И наоборот, если линия обзора Тайлера была прервана стеной, свидетели не поставили свою подпись в его присутствии, и завещание будет отклонено.

Как правило, требования о публикации отсутствуют (т.е., в большинстве штатов не требуется, чтобы свидетели знали, что они дают показания в качестве свидетелей по завещанию). Другие требуют, чтобы завещатель опубликовал (т. Е. Объявил) понятым, что документ представляет собой завещание. См., Например, Cal Prob. Кодекс § 6110; N.Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 3-2.1 (a) (3). Однако необязательно, чтобы они знали содержание завещания. См., Например, Strahl v. Turner , 310 S.W.2d 839 (Mo.1958).

ПРИМЕР: Мэгги просит двух банковских служащих засвидетельствовать ее подпись на документе прямо перед ее отъездом из страны в командировку.Сотрудники наблюдали, как Мэгги подписывает документ; затем они поставили свою подпись. Документ, однако, не содержал аттестационной оговорки, и свидетели показали, что они не знали, подписывали ли они завещание, доверенность или какой-либо другой документ. Таким образом, завещание не было исполнено надлежащим образом. См., Например, In re Pulvermacher’s Will , 305 N.Y. 378 (1953).

Другая функция свидетеля — подтвердить (или засвидетельствовать) факт надлежащего исполнения завещания наследодателем.Несмотря на то, что это не требуется, часто прилагается пункт аттестации (т. Е. Сертификат), который выполняет эту функцию. См., Например, In re Estate of Bochner , 119 Misc. 2d 937 (1983).

ПРИМЕР: Образец пункта аттестации: «В указанную выше дату Джон Доу, наследодатель, заявил нам, нижеподписавшимся, что этот документ является его последней волей, и он попросил нас подписать его в качестве подтверждающих свидетелей. . Затем он подписал завещание в нашем присутствии, мы присутствовали одновременно.Каждый из нас подписал завещание в присутствии наследодателя и друг друга, и каждый из нас считает, что завещатель в здравом уме ».

Напротив, само-доказанные завещания (завещания, допущенные к завещанию на основании декларации под присягой, без необходимости фактического присутствия свидетелей и дачи показаний) требуют дополнительного шага завещателя и свидетелей, подписывающих под присягой под присягой, обычно на отдельном листе бумаги у нотариуса. Показания под присягой декларируют все элементы надлежащего исполнения и служат заменой живых показаний понятых в открытом судебном заседании.В случае смерти наследодателя завещание может быть принято к завещанию без показаний подписавшихся свидетелей. См. UPC § 2-504.

Отсутствие мошенничества и неправомерного влияния

  • Мошенничество является одним из оснований для признания завещания недействительным. Мошенничество включает в себя:
  • Ложные заявления о существенных фактах,
  • Ложные заявления стороны, делающей заявления,
  • Сделано с намерением обмануть завещателя,
  • Кто фактически обманут, и
  • Это заставляет завещателя действовать, полагаясь на ложные утверждения.

См., Например, Glazewski v. Coronet Insurance Co. , 483 N.E.2d 1263 (Илл. 1985); In re Roblin’s Estate , 311 P.2d 459 (Or. 1957). Учитывая элемент обмана, суды не хотят позволять бенефициару унаследовать имущество в этом случае.

Существуют разные виды мошенничества. Мошенничество при исполнении включает в себя введение наследодателя в заблуждение относительно характера или содержания документа, который он подписывает. См., Например, Mitchell v. Mitchell , 41 S.W.2d 792 (Mo, 1931).

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета с шести лет, после того как брат и невестка Роберта (родители Сета) погибли в огне. Соответственно, он безоговорочно доверял Сету и чувствовал себя комфортно, если жена Сета, Трина (адвокат) подготовила его завещание. Без ведома Роберта Сет изменил некоторые положения в завещании (пропустив положение, согласно которому его брату Сэнди было выделено 35 000 долларов), чтобы он получил большую часть имения, чем первоначально планировал Роберт.Из-за мошенничества Сета завещание Роберта может быть частично или полностью признано недействительным, если потерпевшая сторона (например, Сэнди) настаивает на решении вопроса во время завещания.

Мошенничество при побуждении означает, что завещатель составляет завещание или пишет положение, основанное на ложном представлении материального факта, сделанном ему тем, кто знает, что он ложный.

ПРИМЕР: Недавно Карен решила составить завещание. Она была очень богатой женщиной. У нее и ее покойного мужа Рауля никогда не было детей; поэтому она хотела передать наследство детям своих братьев и сестер, если они в этом нуждались.Поскольку она потеряла связь с некоторыми из них, она посоветовалась со своим племянником Родом, чтобы сообщить ей о статусе каждого. Он ложно утверждал, что все его двоюродные братья были в очень хорошем состоянии и только он нуждался в финансовой поддержке. На самом деле одна из его двоюродных сестер, Антуанетта, только что пережила развод и изо всех сил пыталась восстановить свою жизнь и содержать двоих детей. Другая двоюродная сестра, Фелиция, только что потеряла свой дом из-за потери права выкупа после того, как ее бизнес обанкротился. Даже брат Рода, Квентин, переживал тяжелые времена.Согласно заявлениям Рода, Карен передала Роду завещание в размере 250 000 долларов; другие ее племянницы и племянники остались в стороне. Остаток ее состояния в 2 миллиона долларов был оставлен на благотворительность. Из-за мошенничества Рода завещание Карен может быть частично или полностью признано недействительным, если потерпевшие стороны будут настаивать на решении вопроса во время завещания.

Чрезмерное влияние подразумевает подмену воли наследодателя чужой волей. См., Например, In re Dunson’s Estate , 141 So.2d 601 (Fla. 1962); Rothermel v.Дункан , 369 S.W.2d 917 (Tex. 1963). Факторами неправомерного влияния являются:

  • завещатель;
  • чужая возможность влиять на наследодателя;
  • неправомерное влияние по факту; и
  • результат, показывающий эффект такого влияния.

Неоправданное влияние трудно доказать, потому что доказательства должны быть существенными, выходящими за рамки простого предположения, намеков или подозрений. См., Например, Core v. Core’s Administrators , 124 S.Е. 453 (Вирджиния, 1924 г.). Простого наличия мотива, возможности или даже способности оказывать ненадлежащее влияние недостаточно, чтобы доказать, что это действительно произошло.

Если отмена положения, созданного под ненадлежащим влиянием, не нарушает общий план завещания, он может быть отменен; остальная часть завещания остается в силе. См., Например, Williams v. Crickman , 405 N.E.2d 799 (Ill. 1980). Напротив, если этот пересмотр изменяет желание наследодателя распоряжаться своим имуществом, все завещание откладывается.См., Например, In re Klage’s Estate , 209 N.W.2d 110 (Iowa 1973).

Тем не менее, наличие конфиденциальных отношений между наследодателем и бенефициаром может вызвать презумпцию (часто опровергаемую) неправомерного влияния, особенно если бенефициар играл активную роль в обеспечении завещания, и распоряжение по завещанию является «неестественным». ” См., Например, In re Arnold’s Estate , 16 Cal. 2d 573 (1940).

ПРИМЕР: Шарлотта и ее сестра Клэр оспорили завещание своей матери на том основании, что оно было результатом неправомерного влияния Венди, единственного получателя завещания, на их мать Кэролайн.На момент исполнения завещания Кэролин недавно овдовела, была физически больна, не могла ходить без посторонней помощи, была зависима от наркотиков и злоупотребляла алкоголем. За десять месяцев до этого Кэролайн исполнила два других завещания, одно оставило ее имущество в равных долях Шарлотте и Клэр, а другое оставило большую часть своего состояния только Шарлотте. Венди, которая знала Кэролайн всего два месяца, когда завещание было исполнено, имела конфиденциальные отношения с Кэролайн как ее смотрителем. Узнав о желании Кэролайн лишить наследства двух своих дочерей, Венди убедила Кэролайн подготовить новое завещание и отвела ее к недавно принятому адвокату, который ничего не знал о ситуации Кэролайн, а не к одному из двух юристов, которые составляли предыдущие завещания Кэролайн.Суд вынес решение в пользу дочерей, сославшись на чрезмерное влияние Венди на Кэролайн. См., Например, In re Swenson , 617 P.2d 305 (Or. 1980).

Напротив, никакая презумпция неправомерного влияния не возникает из конфиденциальных отношений, которые обычно существуют между мужем и женой. См., Например, In re Estate of Glogovsek , 618 N.E.2d 1231 (Ill. 1993). Одна сторона может оказывать большее влияние на принятие решений другой, не достигая уровня чрезмерного влияния.

ПРИМЕР: In Morse v.Volz , 808 SW2d 424 (Mo. 1991), доказательства показали, что Инга знала содержание завещания своего мужа (Марвина), что завещание было составлено адвокатом Инги и подписано в его офисе сразу после свадебной церемонии, что ее двоюродный брат отвез их в офис прокурора, что, хотя Марвин никогда не встречался с дочерью Инги, его завещание оставило ей половину своего состояния, если Инга умерла раньше его. Естественно, между Ингой и Марвином были доверительные отношения. Суд пришел к выводу, что доказательств недостаточно для установления неправомерного влияния.Влияние Инги на Марвина не достигло такого уровня, потому что ее уговоры и уговоры мужа составить завещание в ее пользу недостаточно, чтобы доказать неправомерное влияние.

Тем не менее, если влияние осуществляется ненадлежащим образом, могут быть основания для оспаривания завещания. См., Например, Snell v. Seek , 250 S.W.2d 336 (Mo.1952). Влияние может быть более зловещим в ситуациях повторного брака, где есть дети от прежнего брака.

ПРИМЕР: Напротив, In re Estate of Riley , 824 S.W.2d 305 (Tex. 1992), Раймонд и Вирджиния поженились после смерти первой жены Раймонда. В последующие месяцы Вирджиния изолировала Рэймонда от его детей и сказала, что им нужны только его деньги. В конце концов у Раймонда случился сердечный приступ, и ему потребовалась серьезная операция. Хотя у Раймонда уже было завещание, в соответствии с которым его собственность передавалась его детям, Вирджиния купила и подготовила заполненное завещание, которое Раймонд подписал за день до операции. Флойд, свидетель исполнения завещания, заявил, что Раймонд хотел передать свою собственность своим детям, и что Вирджиния сказала ему, что она передала такое завещание.Фактически, Вирджиния была единственным бенефициаром. На следующий день после смерти Раймонда Вирджиния подала завещание и не известила детей Раймонда о смерти их отца. Здесь суд пришел к выводу, что Вирджиния явно оказывала неправомерное влияние на Раймонда, поскольку завещание, которое она завещала, не отражало желания Раймонда.

Как это часто бывает в юридических делах, суды решают исход дела в каждом конкретном случае, оценивая факты в каждом случае независимо. Таким образом, трудно предсказать исход дела, возбужденного по одной из этих теорий.Самое большее, что можно сделать, — это знать о неблагоприятных возможностях и соответственно составить завещание как можно лучше.

Отсутствие ошибок

Если завещатель каким-то образом подписывает документ, якобы являющийся его завещанием, но это неправильный документ, большинство судов сочтут, что завещания нет.

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, а его жене Одри было 75 лет, когда они решили составить свое завещание. По ошибке при исполнении завещания они подписали завещание друг друга.Если ошибка не исправлена, ни один из подписанных документов не будет допущен к завещанию. См., Например, In re Pavlinko’s Estate , 394 Pa. 564 (1959).

Как правило, если завещатель пропускает какое-либо положение в своем завещании, оно не может быть добавлено после смерти (после смерти), потому что завещание не может быть изменено или исправлено после смерти наследодателя. [В следующей главе мы рассмотрим, когда допустимы внешние (внешние) доказательства; однако это используется для того, чтобы прояснить двусмысленность, а не для добавления новых терминов в завещание.]

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета (и его брата Сэнди) с 6 и 10 лет соответственно после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета и Сэнди) были убиты в огне. Роберт намеревался оставить по 40 000 долларов (каждому) Сету и Сэнди; однако при исполнении завещания он не заметил, что положение Сэнди было случайно пропущено.После смерти Роберта упущение было обнаружено; однако было слишком поздно исправлять оплошность. Таким образом, Сэнди не имела права на завещание в размере 40 000 долларов, потому что оно не было конкретно указано в завещании.

И наоборот, положение, включенное в завещание по ошибке, может быть опущено судом по наследственным делам, когда завещание допущено к завещанию, если ошибочное включение отделимо от остальной части завещания. Удаление положения не может существенно изменить общую волю или намерения наследодателя.Этот тип модификации аналогичен тому, который можно найти в контрактах, который позволяет исключить незаконное или противоречащее положение; однако сам договор остается в силе.

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета (и его брата Сэнди) с 6 и 10 лет соответственно после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета и Сэнди) были убиты в огне.Первоначально Роберт намеревался оставить по 40 000 долларов (каждому) Сету и Сэнди; однако он решил аннулировать завещание Сэнди. После смерти Роберта включение было обнаружено. Суд по наследственным делам может удалить это положение в соответствии с желанием Роберта, при условии, что это изменение существенно не меняет другие положения завещания.

В побуждении также может быть ошибка, когда завещатель ошибается в отношении существенного факта и из-за этого не делает оговорок в завещании. В отличие от мошенничества при побуждении, ошибка при побуждении не делает завещание недействительным.Такие невинные ошибки не повлияют отрицательно на действительность завещания. Фактически, потерпевшая не получает никакой помощи. См., Например, Bowerman v. Burrris , 197 S.W. 490 (штат Теннеси, 1917 г.).

ПРИМЕР: Недавно Карен решила подготовить завещание. Она была очень богатой женщиной. У нее и ее покойного мужа Рауля никогда не было детей; поэтому она хотела передать наследство детям своих братьев и сестер, если они в этом нуждались. У ее сестры Дженны было две дочери, Антуанетта и Фелиция.У ее другой сестры, Стефани, было два сына, Род и Квентин.

ПРИМЕР: Карен передала Фелисии, Роду и Квентину завещание по 250 000 долларов (каждому). Она устранила Антуанетту, потому что все еще думала, что Антуанетта замужем за богатым хирургом. Карен не знала, что Антуанетта только что пережила неприятный развод и изо всех сил пыталась восстановить свою жизнь и поддержать двоих детей, поскольку она потеряла с ней связь. Остаток ее состояния в 2 миллиона долларов был оставлен на благотворительность.Ошибка Карен относительно статуса Антуанетты не делает завещание недействительным. К сожалению, упущение Карен нельзя изменить.

Хотя завещание не может быть признано недействительным или изменено, предполагаемые бенефициары могут привлечь адвоката к ответственности за небрежное составление.

ПРИМЕР: Труди и ее муж Рики недавно составили свои завещания. Оба предусматривают, что другой получит наследство наследодателя, если другой доживет до 30 дней. Завещания также предусматривают, что если Труди и Рики погибнут в результате общего бедствия, их владения будут разделены между двумя племянниками, Уэйдом и Чадом.Рики умирает от инсульта, а Труди умирает от рака пятнадцать дней спустя. Поскольку ни одно из завещаний не содержит других диспозитивных положений, оба имения переходят по завещанию лицам, не являющимся Уэйдом и Чадом. Уэйд и Чад подали в суд на адвоката, составившего завещания. Суд постановил, что адвокат несет ответственность перед предполагаемыми бенефициарами, Уэйдом и Чадом, которым был нанесен ущерб в результате небрежного составления завещаний. Поверенный был обязан Труди и Рики должным образом отразить их намерение в завещаниях с учетом всех предсказуемых событий.Уэйд и Чад основали свой иск либо на халатности, либо на контракте в качестве сторонних бенефициаров. См., Например, Ogle v. Fuiten , 466 N.E. 2d 224 (илл. 1984); Нидхэм против Гамильтона , 459 A.2d 1060 (округ Колумбия, 1983).

В конечном итоге завещатель несет ответственность за то, чтобы завещание точно отражало его намерения. Это очень важно, поскольку после смерти наследодателя; обычно нет возможности исправить какие-либо проблемы с завещанием. Суды не вмешаются, чтобы переписать чье-то завещание.

Особое внимание к адвокату-составителю как бенефициару или фидуциару

Адвокаты придерживаются более высоких стандартов, когда дело доходит до требований о неправомерном влиянии. Завещание адвокату особенно подвержено иску о неправомерном влиянии из-за конфиденциального и фидуциарного характера отношений между адвокатом и клиентом. Соответственно, многие суды полагают, что в тех случаях, когда адвокат составлял завещание, имелось неправомерное влияние. См., Например, Carter v. Williams , 431 S.E.2d 297 (Вирджиния, 1993).

ПРИМЕР: После смерти мужа Милдред, Кларенс, ее поверенный становится ее любовником. Эти отношения продолжаются несколько лет до ее смерти. За три года до смерти Милдред попросила другого поверенного (независимого) подготовить ее завещание. В результате Кларенсу останется почти вся собственность Милдред. Когда Милдред умерла, ее сестра Беа оспорила завещание на основании чрезмерного влияния. Кларенс возразил, что Милдред действовала по независимому совету и совету своего поверенного.Суд признал завещание недействительным. Суд сослался на то, что этот независимый поверенный не проявил достаточного усердия в опросе Милдред о ее семейной истории или ее отношениях с Кларенсом, в частности, не задавая вопросов, почему она отдала так много своего имущества неродственникам, за исключением кровных родственников. Таким образом, независимый поверенный был назван простым «писателем», и, по его мнению, интимные отношения между Милдред и Кларенс были такими, что презумпция неправомерного влияния не была преодолена.См. In re Will of Moses , 227 So.2d 829 (Miss. 1969).

Нью-Йорк еще более жестко относится к неправомерному влиянию в этих обстоятельствах. В Нью-Йорке от поверенных требуется «объяснить обстоятельства и в первую очередь показать, что подарок был сделан добровольно и добровольно». См. In re Putnam’s Will , 257 N.Y. 140 (1931). Это объяснение происходит на слушании, даже если завещание не оспаривается и возражения против подарка не поступают.

Другой смутный взгляд на практику написания завещания, согласно которому вы являетесь бенефициаром, исходит из Техаса.В частности, закон штата Техас аннулирует завещательный дар поверенному, подготовившему завещание, его супруге или сотруднику, если ни одна из этих сторон не была связана с наследодателем. См. Tex. Prob. Кодекс § 58B.

И наоборот, если завещание было подготовлено другим поверенным, в результате чего наследодатель получил независимую юридическую консультацию, презумпция неправомерного влияния не возникает. См., Например, Frye v. Norton , 135 S.E.2d 603 (W. Va. 1964).

Очевидно, что эти гарантии были введены для защиты наследодателя от потенциально несправедливого влияния доверенного консультанта.

Хранение завещаний

Завещатель первым делом может хранить завещание в сейфе вместе с другими важными бумагами. Этот вариант может вызвать задержку в обнаружении завещания, поскольку для доступа к сейфовой ячейке умершего для поиска завещания требуется постановление суда ex parte . В качестве альтернативы завещание может храниться в сейфе завещания или в хранилище адвоката, который его составил.

Наконец, за символическую плату завещание может быть помещено в сейф завещания в суррогатном суде.Этот последний вариант может быть неудобным, если наследодатель решит изменить завещание позднее. В некоторых юрисдикциях процесс должен быть передан бенефициарам и доверенным лицам, указанным в более раннем завещании, если последующее завещание отрицательно повлияет на их права и интересы.


Похожие видео:


Доверенность

Доверенность

Важной частью планирования жизни является доверенность.Доверенность принимается во всех штатах, но правила и требования различаются от штата к штату. Доверенность дает одному или нескольким лицам право действовать от вашего имени в качестве вашего агента. Полномочия могут быть ограничены конкретным действием, таким как закрытие сделки по продаже вашего дома, или могут быть общими по своему применению. Полномочия могут предоставлять временные или постоянные полномочия действовать от вашего имени. Полномочия могут вступить в силу немедленно или только при наступлении будущего события, обычно при определении того, что вы не можете действовать самостоятельно из-за умственной или физической инвалидности.Последняя называется «пружинной» доверенностью. Доверенность может быть отозвана, но в большинстве штатов требуется письменное уведомление об отзыве лица, которое будет действовать от вашего имени.

Лицо, указанное в доверенности действовать от вашего имени, обычно называется вашим «агентом» или «фактическим поверенным». Имея действующую доверенность, ваш агент может предпринимать любые действия, разрешенные в документе. Часто ваш агент должен представить фактический документ, чтобы вызвать власть. Например, если другое лицо действует от вашего имени для продажи автомобиля, отдел автотранспортных средств обычно требует, чтобы доверенность была представлена ​​до того, как полномочия вашего агента на подписание титула будут выполнены.Точно так же агент, который подписывает документы на покупку или продажу недвижимости от вашего имени, должен предоставить доверенность на право собственности. Точно так же агент должен представить доверенность брокеру или банкиру для продажи ценных бумаг или открытия и закрытия банковских счетов. Однако вашему агенту, как правило, не требуется предъявлять доверенность при подписании чеков за вас.

Зачем кому-то давать такую ​​широкую власть другому человеку? Один ответ — удобство.Если вы покупаете или продаете активы и не желаете появляться лично для закрытия сделки, вы можете воспользоваться доверенностью. Еще одна важная причина использовать доверенность — это подготовиться к ситуациям, когда вы не сможете действовать от своего имени из-за отсутствия или недееспособности. Такая инвалидность может быть временной, например, из-за поездки, несчастного случая или болезни, или может быть постоянной.

Если у вас нет доверенности и вы не можете управлять своими личными или деловыми делами, может возникнуть необходимость в суде назначить одного или нескольких человек, которые будут действовать от вашего имени.Назначенные таким образом люди называются опекунами, попечителями или комитетами, в зависимости от закона вашего местного штата. Если требуется судебное разбирательство, иногда называемое вмешательством, у вас может не быть возможности выбрать человека, который будет действовать от вашего имени. Мало кто хочет стать объектом публичного разбирательства таким образом, поэтому важно проявить инициативу при создании соответствующего документа, чтобы избежать этого. Доверенность позволяет вам выбирать, кто будет действовать от вашего имени, и определяет его или ее полномочия и их пределы, если таковые имеются.В некоторых случаях повышенная безопасность от наложения на вас опекунства может быть достигнута за счет создания отзывного живого траста.

Кто должен быть вашим агентом?

Вы можете выбрать члена семьи, который будет действовать от вашего имени. Многие называют имена своих супругов или одного или нескольких детей. Называя более одного человека, который будет действовать в качестве агента одновременно, помните о возможности того, что все могут быть недоступны для действий, когда это необходимо, или они могут не согласиться. Назначение соагентов должно указывать, хотите ли вы, чтобы большинство действовало при отсутствии полной доступности и согласия.Независимо от того, называете ли вы соагентов, вы всегда должны называть одного или нескольких агентов-преемников, чтобы исключить возможность того, что человек, которого вы называете агентом, может быть недоступен или не сможет действовать, когда придет время.

Для того, чтобы действовать как действующий поверенный, не требуется специальной квалификации, за исключением того, что это лицо не должно быть несовершеннолетним или недееспособным. Лучший выбор — это тот, кому вы доверяете. Честность, а не финансовая проницательность, часто является самой важной чертой потенциального агента.

Как агент должен подписать?

Предположим, Майкл Дуглас назначает свою жену, Кэтрин Зету-Джонс, своим агентом в письменной доверенности. Кэтрин, как агент, должна подписать следующее: Майкл Дуглас от Кэтрин Зета-Джонс под доверенностью или Кэтрин Зета-Джонс, фактический поверенный Майкла Дугласа. Если вас когда-либо призывают к действию в качестве чьего-либо агента, вам следует проконсультироваться с юристом о действиях, которые вы можете и не можете предпринять, и о том, есть ли какие-либо меры предосторожности, которые вы должны предпринять, чтобы свести к минимуму вероятность того, что кто-то оспорит ваши действия.Это особенно важно, если вы предпринимаете действия, прямо или косвенно приносящие пользу лично вам.

Какие полномочия я должен предоставить своему агенту?

Помимо управления вашими повседневными финансовыми делами, ваш поверенный может предпринять шаги для выполнения вашего плана по наследству. Хотя агент не может пересматривать ваше завещание от вашего имени, некоторые юрисдикции разрешают действующему поверенному создавать или изменять трасты для вас в течение вашей жизни или передавать ваши активы в созданные вами трасты.Даже без изменения вашего завещания или создания трастов агент может повлиять на результат распределения ваших активов, изменив право собственности (титул) на активы. Целесообразно включить в доверенность четкое заявление о том, хотите ли вы, чтобы ваш агент имел эти полномочия.

Подарки являются важным инструментом для многих имущественных планов, и ваш поверенный может делать подарки от вашего имени в соответствии с руководящими принципами, изложенными в вашей доверенности. Например, вы можете разрешить своему поверенному делать «ежегодные исключения» подарки (до 14 000 долларов на каждого получателя в год в 2013 году) от вашего имени вашим детям и внукам.Важно, чтобы юрист, который готовит вашу доверенность, составил документ таким образом, чтобы не подвергать вашего поверенного фактическим последствиям непреднамеренного налога на наследство. В то время как некоторые штаты разрешают поверенным делать подарки в соответствии с законом, в других требуется явное разрешение в доверенности. Если у вас есть старые документы, вам следует рассмотреть их со своим адвокатом. Из-за высокого освобождения от налога на наследство (5 миллионов долларов с поправкой на инфляцию) многие люди, давшие агентам право делать подарки, возможно, больше не захотят использовать это право.Другие, однако, чтобы дать своему агенту возможность минимизировать налог на наследство штата, могут продолжить или добавить такие полномочия. Наконец, могут быть причины не ограничивать подарки, которые ваш фактический поверенный может делать, ежегодными подарками исключения, чтобы облегчить планирование Medicaid или минимизировать или избежать налога на наследство штата сверх того, что может разрешить только ежегодное исключение подарков.

В дополнение к полномочиям вашего агента делать подарки от вашего имени, многие доверенности вашего поверенного регулируются законодательством штата.Как правило, право штата, в котором вы проживаете, на момент подписания доверенности будет регулировать полномочия и действия вашего агента в соответствии с этим документом. Если вы владеете недвижимостью, например, домом для отдыха, или ценным личным имуществом, например, предметами коллекционирования, во втором штате, вам следует проконсультироваться с поверенным, чтобы убедиться, что ваша доверенность должным образом покрывает такое имущество.

Что, если я перееду?

Как правило, доверенность, действующая на момент подписания, остается действительной даже в том случае, если вы измените свой штат проживания.Хотя нет необходимости подписывать новую доверенность только потому, что вы переехали в новый штат, рекомендуется воспользоваться возможностью, чтобы обновить доверенность. В идеале обновление должно быть частью обзора и обновления вашего общего плана недвижимости, чтобы быть уверенным, что учтены нюансы нового закона штата (и любые другие изменения в обстоятельствах, которые произошли с момента подписания ваших существующих документов).

Срок действия моей доверенности истекает?

В некоторых штатах раньше требовалось продление доверенности для продолжения действия.Сегодня в большинстве штатов разрешается выдавать «долговременную» доверенность, которая остается действительной после подписания до тех пор, пока вы не умрете или не отзовете документ. Однако вам следует периодически встречаться со своим юристом, чтобы пересмотреть свою доверенность и подумать, соответствует ли ваш выбор агента вашим потребностям, а также узнать, влияют ли изменения в законодательстве штата на вашу доверенность. В некоторых доверенностях прямо указаны даты расторжения, чтобы свести к минимуму риск того, что бывшие друзья или супруги продолжат выполнять функции агентов. Жизненно важно, чтобы вы периодически проверяли эффективность ваших документов.

Оформление свидетельства о праве на наследство

1. В какой степени свидетельство может быть зарегистрировано в вашей земельной книге? Достаточно ли этого Свидетельства для регистрации права собственности (или других вещных прав) на имя наследников (или наследников)? В противном случае, какие еще дополнительные документы или дополнительные требования потребуются?

Согласно национальному законодательству Литовской Республики Сертификат не может быть зарегистрирован в Реестре завещаний, который ведется Центральной ипотечной службой.Только данные о завещаниях, составленных (сданных на хранение) на территории Литовской Республики или в дипломатических представительствах Литовской Республики с 1 июля 2001 года, данные о завещаниях, составленных (сданных на хранение) в зарубежных странах. , ратифицировала, приняла или подписала Базельскую конвенцию 1972 года об установлении системы регистрации завещаний, данные о фактах принятия наследства хранятся в Реестре завещаний.

Право собственности, возникающее на основании свидетельства о праве на наследство, регистрируется в земельной книге, которую ведет Государственное предприятие «Центр регистров».Для регистрации права собственности достаточно предъявленного наследником свидетельства о праве на наследство или его заверенной в установленном порядке копии. Наряду с регистрацией права собственности Свидетельство о праве на наследство как документ регистрируется в земельной книге в порядке, установленном статьей 12 Закона о земельной книге.

  • Требуете ли вы официального перевода европейских свидетельств о праве на наследство, составленных на иностранном языке? Возможна ли регистрация многоязычного документа?

Да, мы просим.Каждый документ, предоставляемый для регистрации, должен быть переведен на официальный литовский язык. Возможна регистрация многоязычных документов, но также необходим перевод на литовский язык.

2. В частности: для целей регистрации, если заинтересованные стороны надлежащим образом выполнили Свидетельство о наследстве, будет ли также необходимо разделение или распространение документов о наследстве?

В случаях, когда заинтересованные лица унаследовали недвижимое имущество в равных долях, для регистрации возникающих прав собственности достаточно предоставить оригинал свидетельства о праве на наследство или его копию, заверенную в установленном порядке.После регистрации права собственности в земельной книге заинтересованные лица получают справку из земельной книги, относящуюся к наследуемому имуществу.

3. Если Сертификат вообще не может быть использован для целей регистрации в вашей системе LR, сообщите об этом по юридическим причинам.

Свидетельство о праве на наследство является действительным документом для записи права собственности в земельной книге.

4. Может ли сертификат быть отклонен вашими регистрирующими органами в случае неправильного заполнения, ошибок или неточностей?

Хранитель земельной книги имеет право отказать в регистрации прав собственности, возникающих на основании свидетельства о праве на наследство, а также отказать в регистрации юридического факта, т.е.е. Свидетельство о наследстве.

  • Контролируете ли вы, действительно ли орган, выдавший Сертификат, компетентен? Представьте, что вы получили запрос на регистрацию европейского свидетельства о правопреемстве, составленный иностранцем, который заявляет, что является нотариусом в Нидерландах. Вы активно контролируете, является ли этот человек нотариусом в Нидерландах, и если да, то как вы это контролируете?
    Нет, потому что у нас нет возможности контролировать компетенцию иностранных нотариусов.
  • Иностранный «суд» составил Европейское свидетельство о правопреемстве и подал заявку на регистрацию в вашу организацию. Поскольку сертификат не соответствует вашим национальным требованиям к регистрации, вы должны отклонить заявку. С практической точки зрения, как и на каком языке вы обращаетесь в «суд»?
    Мы свяжемся с иностранным судом по контактному адресу или электронной почте, указанной в заявке. Решение об отказе в регистрации будет на литовском языке.По возможности дополнительные объяснения могут быть предоставлены на английском или другом языке.
  • Меняется ли ваш ответ на предыдущий вопрос, когда не выдающий орган, а сам наследник подает заявку на регистрацию?
    Нет, не меняется.

5. Для того, чтобы сертификат имел силу для распределения наследственного имущества и его регистрации, должен ли этот документ выдаваться национальными нотариусами или другими практикующими специалистами или может быть выдан иностранными нотариусами?

Согласно статье 1.61 Гражданского кодекса Литовской Республики наследственные отношения в отношении недвижимой вещи регулируются правом государства, в котором находится недвижимая вещь.

Наследники, которые наследуют в силу закона или завещания, могут подать у нотариуса заявление о месте открытия наследства для выдачи свидетельства о праве на наследство (статья 5.66 Гражданского кодекса Российской Федерации). Литовская Республика).

Оформление свидетельства о праве на наследство

1.В какой степени свидетельство может быть зарегистрировано в вашей земельной книге? Достаточно ли этого Свидетельства для регистрации права собственности (или других вещных прав) на имя наследников (или наследников)? В противном случае, какие еще дополнительные документы или дополнительные требования потребуются?

Для того, чтобы произвести регистрацию, заявка должна соответствовать Правилам и формам регистрации земли. В вопросах правопреемства к заявке в настоящее время должен быть приложен акт о принятии.Согласно правилам, которые регулируют транскрипцию передачи Mortis causa (статья 2648 гражданского кодекса Принятие наследства и приобретение наследства ), вы должны записать принятие наследства или наследства, которое включает передачу прав, перечисленных под номерами 1, 2 и 4 статьи 2643 Гражданского кодекса или истечение прав других лиц (например, узуфрукт).

Транскрипция принятия наследства действует в соответствии с волеизъявлением, включенным в публичный документ или частный документ с заверенной подписью или доказанный в суде.

Если заинтересованное лицо совершило какое-либо действие, связанное с молчаливым принятием наследства [ст. 476 гражданского кодекса], можно ходатайствовать о транскрипции на основании этого действия, если оно является результатом судебного разбирательства, посредством публичного акта или частного документа с заверенным или юридически подтвержденным документом. Транскрипция наследства основана на подлинной выписке из завещания.

Таким образом, поскольку европейское свидетельство о правопреемстве удостоверяет качество наследника или наследника в соответствии с законодательством государства выдачи, его самого может быть достаточно для прямой записи в итальянские реестры.Но может возникнуть проблема, связанная с вышеупомянутым формальным требованием для любой записи в земельной книге. Для этого может быть достаточно, если свидетельство будет выдано государственным нотариусом страны, в которой открывается правопреемство, а затем оно будет помещено в архив итальянского нотариуса.

В качестве альтернативы, заявление о регистрации правопреемства может быть подано в Италии путем представления аутентичного документа, содержащего декларацию о принятии наследства, вместе с формой C «Доказательственные силы в государстве-члене происхождения аутентичного документа по делу. правопреемства », предусмотренного вторым абзацем статьи 34 Регламента ЕС № 650/2012.

  • Требуете ли вы официального перевода европейских свидетельств о праве на наследство, составленных на иностранном языке? Возможна ли регистрация многоязычного документа?
    Если все необходимые элементы могут быть обнаружены из многоязычного модуля, в этом нет необходимости, но если есть дополнительные элементы, нужен присяжный перевод.

2. В частности: для целей регистрации, если заинтересованные стороны надлежащим образом выполнили Свидетельство о наследстве, будет ли также необходимо разделение или распространение документов о наследстве?

Нет, в соответствии с итальянским законодательством в этом не будет необходимости, поскольку наследники могут сохранить долю наследственной собственности.

3. Если Сертификат вообще не может быть использован для целей регистрации в вашей системе LR, сообщите об этом по юридическим причинам.

См. Выше

4. Может ли сертификат быть отклонен вашими регистрирующими органами в случае неправильного заполнения, ошибок или неточностей?

Да, может быть. Например, может потребоваться приложить подлинную выписку из завещания (для приобретения наследства) или свидетельство о смерти, как того требует ст.2849 Гражданский кодекс.

  • Контролируете ли вы, действительно ли орган, выдавший Сертификат, компетентен? Представьте, что вы получили запрос на регистрацию европейского свидетельства о правопреемстве, составленный иностранцем, который заявляет, что является нотариусом в Нидерландах. Вы активно контролируете, является ли этот человек нотариусом в Нидерландах, и если да, то как вы это контролируете?
    Такой контроль необходимо проводить, но на практике это нелегко для Регистратора.Эту проблему можно было преодолеть эмпирически, обратившись за помощью к C.P. заинтересованной страны.
  • Иностранный «суд» составил Европейское свидетельство о правопреемстве и подал заявку на регистрацию в вашу организацию. Поскольку сертификат не соответствует вашим национальным требованиям к регистрации, вы должны отклонить заявку. С практической точки зрения, как и на каком языке вы обращаетесь в «суд»?
    Мне не нужно обращаться в суд, поскольку наследник должен выполнять наши национальные роли.
  • Меняется ли ваш ответ на предыдущий вопрос, когда не выдающий орган, а сам наследник подает заявку на регистрацию?
    Да. (См. Предыдущий вопрос)

5. Для того, чтобы сертификат имел силу для распределения наследственного имущества и его регистрации, должен ли этот документ выдаваться национальными нотариусами или другими практикующими специалистами или может быть выдан иностранными нотариусами?

Сертификат также может быть выдан итальянским нотариусом или иностранным нотариусом, а затем сдан в архив итальянского нотариуса.

ambria; mso-ansi-language: EN-US ’> Свидетельство о правопреемстве, подготовленное в иностранном государстве, признается в Эстонии, если порядок его изготовления и юридическая сила сопоставимы с положениями эстонского законодательства, касающимися свидетельств о наследовании. К признанию применяются положения Гражданского процессуального кодекса, касающиеся признания решений иностранных судов. Признание принимает Харьюский уездный суд.

Документы на иностранных языках необходимо подавать вместе с переводом на эстонский язык, нотариально заверенным присяжным переводчиком или нотариусом, либо с переводом на эстонский язык, на котором нотариально заверена подпись переводчика.

Что нужно знать об использовании аффидевитов

«Аффидевит» — это письменное заявление, которое считается сделанным под присягой. Оно действительно только в том случае, если оно сделано добровольно и без принуждения. Подписывая аффидевит, вы подтверждаете, что информация верна и что вы лично знакомы с фактами, содержащимися в аффидевите. Подписываясь, вы также заявляете, что имеете право давать показания в случае вызова в суд относительно информации, представленной в аффидевите.Быть компетентным давать показания обычно означает, что вы в здравом уме и достигли возраста совершеннолетия в вашем конкретном состоянии (обычно 18).

Оглавление

Посмотреть больше

Как мне составить аффидевит?

Мы упрощаем создание письменных показаний под присягой. Просто выберите тип аффидевита, который вам нужен, и создайте, загрузите и распечатайте свое индивидуальное аффидевит за считанные минуты. Начать сейчас.

Зачем мне нужен аффидевит?

Аффидевиты могут использоваться для многих целей.Чаще всего их подают в суд, чтобы показать, что конкретная информация верна. В некоторых случаях адвокат может использовать ваши показания под присягой, чтобы вам не приходилось появляться в суде или другом официальном судебном разбирательстве. Они могут сэкономить много времени и денег на различных юридических мероприятиях.

Аффидевиты также автоматически требуются в ряде судебных разбирательств, особенно в вопросах имущественного планирования и семейного права. Без этих письменных показаний другие правовые документы могут считаться недействительными, или доказать, что они действительны, было бы намного сложнее.

Аффидевиты полезны и вне зала суда. Банки, страховые компании и другие организации могут потребовать письменные показания в рамках своих официальных функций.

Важность правдивости в аффидевите

Сказание неправды в аффидевите технически является нарушением закона, и вас могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму за лжесвидетельство. Это все равно, что лежать на трибуне в суде.

«Лжесвидетельство» — это юридический термин, который по сути означает, что вы солгали под присягой.Правдивость перед судом жизненно важна, даже если вы общаетесь под присягой, а не лично. Многие аффидевиты утверждают, что они подписаны под страхом наказания за лжесвидетельство, но это может быть не обязательным заявлением.

Нотариусы: как оформляется аффидевит?

Вы должны подписать письменное показание, чтобы оно вступило в силу. Обычно подпись должна происходить в присутствии нотариуса. Нотариус уполномочен государством проверять вашу подпись для многих типов официальных или юридических документов.Как правило, нотариус проверяет ваши водительские права, паспорт или другую идентификационную информацию, чтобы подтвердить вашу личность, прежде чем позволить вам подписать документ.

В некоторых штатах нотариус выполняет либо подтверждение, либо джурат. Подтверждение означает, что человек, который намеревался подписать документ, действительно подписал. В подтверждении подписывающее лицо не заявляет, что то, что написано в документе, является правдой, но он или она просто подтверждает, что это их подпись, которая появляется в записи.Подписывающемуся лицу может не потребоваться подписывать документ перед нотариусом; иногда они могут лично явиться к нотариусу и заявить, что подпись принадлежит им.

В джурате, с другой стороны, человек, который подписывает документ, подтверждает, что то, что говорится в документе, является правдой, на основе его или ее личных знаний. Нотариус должен принести присягу или подтверждение лицу, подписывающему документ, до его подписания. Документ должен быть подписан в присутствии нотариуса.

Нотариусу обычно не разрешается сообщать вам, какой тип подписи требуется, поэтому вы должны запросить правильную форму.

Стать нотариусом

Нотариусы обычно должны подавать заявление в штат, чтобы получить сертификат, и они должны соблюдать определенные формальности, чтобы гарантировать, что вы являетесь тем, кем вы себя называете при подписании юридических документов, включая письменные показания под присягой.

В каждом штате есть собственная процедура подачи заявления на получение статуса нотариуса. В некоторых штатах это так же просто, как заполнить форму и заплатить комиссию. В других штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк, может потребоваться тестирование.

Часто можно найти нотариуса для письменного показания в местном юридическом бюро, банке или почтовом отделении.Некоторые нотариусы могут взимать плату за свои услуги, в то время как другие штаты специально запрещают нотариусам взимать плату. Нотариусы используют специальный штамп, чтобы обозначить, что они сертифицированы и срок их сертификации не истек.

Типы аффидевитов

Существует много различных типов аффидевитов, и они значительно различаются по своему назначению. Адвокаты часто используют их в ходатайствах и других судебных документах, чтобы доказать, что определенная информация верна. В таких ситуациях адвокат часто составляет письменные показания в соответствии с их потребностями в то время.В других случаях аффидевит будет иметь стандартный формат. Некоторые из наиболее распространенных стандартных аффидевитов перечислены ниже.

Аффидевит о месте жительства

Аффидевит о месте жительства может потребоваться в контексте проверки завещания или при работе с определенными типами трастов. В этом показании под присягой устанавливается законное место жительства умершего в зависимости от того, где они проживали на момент своей смерти. В нем будет указан предыдущий адрес человека и время, в течение которого он или она там проживали.

Обычно исполнитель или личный представитель наследственного имущества представляет этот тип документа суду во время процесса завещания. Это помогает значительно упростить управление имуществом и упростить передачу активов. Это особенно актуально, когда необходимо передать акции или ценные бумаги.

Некоторые страховые компании или банки могут также потребовать письменное свидетельство о местонахождении, прежде чем они передадут активы бенефициару или наследнику. Наличие такой информации также может остановить потенциальные споры о волеизъявлении до того, как они возникнут.

Аффидевит о наследстве

Аффидевит о наследстве также может быть необходимым документом в отношении наследства. Эти письменные показания под присягой используются чаще всего, когда у умершего человека не было действующей последней воли и завещания или другого инструмента планирования наследственного имущества. В письменных показаниях по существу указывается, что вы (или другое лицо) являетесь законным наследником умершего человека.

Использование аффидевита о наследстве может быть способом обойти необходимость обращения в суд для завещания завещания.Подача этого документа в Государственную регистрационную службу может быть действенным способом передачи недвижимого имущества от умершего к его или ее наследникам. Это также может быть подходящим средством для передачи личного имущества, например транспортных средств.

Аффидевит о наследстве работает лучше всего, когда есть только один законный наследник. Однако, если оставшаяся семья согласна с тем, что вы должны получить рассматриваемое личное или недвижимое имущество, то использование письменных показаний о наследстве может быть полезным способом показать, что вы должны унаследовать имущество.Однако имейте в виду, что это может быть недействительным, если вся семья не согласна с тем, что вы должны получить собственность. В каждом штате существуют несколько разные требования к выполнению этого документа, и LegalNature поможет вам выполнить требования для создания юридически действительного файла.

Аффидевит о браке

Бывают ситуации, когда вам может потребоваться аффидевит о браке. Этот документ заявляет, что вы состоите в законном браке с другим человеком. Обычно свидетельство о браке выполняет ту же функцию, но пары могут использовать письменное свидетельство о браке, если они не могут найти свое свидетельство о браке.Это письменное показание может быть необходимо для подачи заявления на получение иностранной визы, для целей страхования или для подачи заявления на открытие определенных финансовых счетов. Документ также может быть полезен в штатах, признающих гражданский брак; если вы состоите в гражданском браке, то свидетельства о браке у вас не будет.

Оба лица должны подписать и засвидетельствовать, что брак действителен и имеет обязательную юридическую силу. Сама форма предоставляет очень простую информацию о свадьбе, включая дату, когда она произошла, и состояние, в котором она произошла.Обычно вы должны подписать аффидевит в присутствии свидетеля и убедиться, что он должным образом нотариально заверен, но требования незначительно различаются в каждом штате.

Вы также можете подать заявление на замену свидетельства о браке вместо составления письменных показаний о браке, но этот процесс может занять много времени и быть обременительным. Большинство штатов также взимают плату за замену этого документа. Если вам нужно быстро подтвердить ваш брак, более эффективным может быть письменное показание под присягой.

Другие общие аффидевиты

Вы можете составить аффидевит практически для всего, что вам нужно.Дополнительные стандартные письменные показания под присягой включают следующие примеры:

  • Небольшое поместье — В некоторых штатах от исполнителей или личных представителей может потребоваться засвидетельствовать, что имущество меньше пороговой суммы, чтобы его можно было распределить в соответствии с местным законодательством для небольших поместья. . Часто это приводит к более быстрому и более эффективному распределению собственности.
  • Изменение имени — В некоторых ситуациях может потребоваться показать, что вы изменили свое имя после развода или брака.Аффидевит об изменении имени может использоваться вместо официальных судебных документов, если они недоступны.
  • Финансовые показания под присягой — Заявления под присягой, подтверждающие вашу финансовую информацию, могут быть необходимы по некоторым вопросам семейного права, например, во время развода или слушания дела о выплате алиментов. В контексте развода эти показания под присягой используются для правильного распределения имущества, активов и долговых обязательств.
  • Аффидевит о краже личных данных — Если ваша личность была украдена, вам следует предпринять дополнительные меры, чтобы уведомить кредитные бюро и своих кредиторов.В рамках этого процесса уведомления вам может потребоваться под присягой поклясться, что ваша личность была действительно украдена, и предоставить им письменные показания о краже личных данных.
  • Смерть — Если вам необходимо сообщить финансовым учреждениям, суду или страховой компании о том, что любимый человек скончался, вам может потребоваться составить письменное свидетельство о смерти. Однако многие компании конкретно потребуют от вас предоставить копию свидетельства о смерти вместо аффидевита.
  • Служба — Служба бизнес-процессов и поверенные часто используют письменные показания под присягой.В этих документах указано, что определенное лицо доставило документы другому лицу или компании, обычно это юридические документы. В письменных показаниях будет указано, кто забрал документы, а также время и место доставки.
  • Долг — Кредиторы иногда используют письменные показания о долге, чтобы указать конкретную сумму, которую другое лицо должно ему или ей. Они обычно используются в ситуациях, когда компания закрывается или когда частное лицо участвует в банкротстве. Однако, если у вас есть документы с изложением долга (например, контракт), они могут оказаться более ценными, чем письменные показания под присягой.Вы также должны иметь в виду, что письменные показания о долге не заменяют договор.

Что такое общий аффидевит?

Общие показания под присягой — это любое заявление под присягой по любому вопросу. Они отличаются от других типов письменных показаний под присягой, потому что они могут быть адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей в любой правовой ситуации. С другой стороны, как и другие аффидевиты, общие аффидевиты по-прежнему подписываются под присягой и в присутствии нотариуса.

Даже если аффидевит технически попадает в одну из вышеперечисленных категорий, его все равно можно считать общим аффидевитом.

Создание аффидевита

Хотя аффидевиты считаются юридическими документами, любой может составить их. Пока он подписан, засвидетельствован и нотариально заверен, он будет действителен. Это означает, что вам не нужно использовать адвоката для составления письменных показаний.

Однако важно отметить, что некоторые письменные показания под присягой должны содержать конкретную информацию, чтобы они выполняли свое предназначение и соответствовали требованиям законодательства. Вот почему использование форм — это полезный способ убедиться, что у вас есть вся информация, необходимая для конкретного типа аффидевита.

Мы предоставляем различные формы аффидевитов, которые помогут вам разработать правильные аффидевиты для ваших нужд. Мы также указываем на особые формальности, которые вы должны использовать, чтобы сделать аффидевит юридически действительным. Наши тематические формы включают информацию, необходимую для конкретной цели, для которой обычно используется аффидевит. Вы можете найти их в нашем разделе юридических документов или по специальным ссылкам ниже.

бесплатный онлайн-перевод на английский язык Кодекса DUtch CIvil 4 Закон о наследстве

Голландский
Гражданский кодекс

Книга 4 Наследственное право

Название 4.6 Последствия правопреемства


Раздел 4.6.1 Общие положения

Статья 4: 182 Приобретение прав и долгов
умерший
— 1. Когда человек умирает, его наследники приобретают
в силу закона его права, насколько они могут быть переданы кому-либо
иначе, и они получат также, в том же качестве, что и умерший, все, чем умерший обладал или
хранится.Первое предложение не применяется, когда имущество умершего
распределяется (разделяется) согласно статье 4:13; в этом случае его супруга
получить в силу закона, в том же качестве, что и умерший, все, чем умерший владел или хранил.

— 2. По закону наследники становятся должниками умершего
обязательства и другие юридические обязанности, которые не перестали существовать как
результат смерти умершего.Где исполнение обязательства
делится, каждый из наследников отвечает за него пропорционально
его доля в имуществе умершего, если наследники не являются солидарными
ответственный (ответственный).

Статья 4: 183 Право требовать возврата имущества
поместья
Наследник может требовать возврата всего имущества умершего, включая
хранившиеся у умершего для третьих лиц на момент его смерти,
от каждого, кто владеет этими активами без права или титула.Когда
Имущество умершего распределяется (делится) в соответствии со ст.
4:13, право, упомянутое в предыдущем предложении, принадлежит исключительно
супруге умершего.

Статья 4: 184 Положение кредиторов с долговым требованием
против наследства
— 1. Кредиторы имущества умершего могут взыскать свои долговые требования
от активов этого поместья.
— 2. Наследник не обязан погашать долг умершего.
имущество из другого его имущества, кроме случаев:
a.он безоговорочно принял свое назначение
как наследник, за исключением случаев, когда на него не возлагается долг и без
нарушение статьи 4:14 параграфа 3 и статьи 4:87 параграфа 5;
г. он препятствует тому, чтобы задолженность по имуществу
доволен, и он виноват в этом;
г. он намеренно теряет или скрывает активы
наследство, или он намеренно изымает такие активы иным способом из
кредиторы недвижимости, желающие обратиться в суд;
г.он ликвидатор и серьезно
не выполнил свои обязанности как таковые, в чем он виноват.
— 3. При распределении имущества умершего
наследнику, который принял его назначение в качестве такового при условии
что стоимость имущества недвижимого имущества превышает стоимость его долгов,
кредиторы имущества могут взыскать свои долговые требования в любом случае от
имущество этого наследника до стоимости того, что он уже приобрел
из имущества умершего.Статья 4: параграф 1 статьи 223 применяется соответственно.

— 4. Наследник, который в соответствии с параграфом 2 пункта (b) или (c) имеет
отвечать всем своим имуществом по долгам умершего
имущество, остается ответственным даже после того, как он отказался от своего наследства.

— 5. Параграф 2 применяется соответственно к исполнению, которое должно быть
осуществляется в соответствии с завещательным обязательством и состоит из
распределения денежной суммы или активов, не принадлежащих
наследство умершего.

Статья 4: 185 Невозможность взыскания в течение первых трех месяцев
— 1. Если не все наследники безоговорочно приняли свое наследство,
тогда невозможно взыскать какие-либо долговые требования из активов умершего
имущество в течение первых трех месяцев после смерти умершего,
если только кредитор не смог бы произвести такое взыскание на
свой в ситуации, когда покойный, если бы он был еще жив,
были банкротами.
— 2. В течение этого времени районный суд может по запросу любого
заинтересованное лицо, примите все меры, необходимые для того, чтобы интересы
лица, сделавшего запрос, обслуживаются.
— 3. До истечения трехмесячного срока он может быть продлен.
районным судом один или два раза по особым причинам, чтобы
заблокировать регрессное право конкретных кредиторов. Такое расширение должно
быть зарегистрированным в реестре государственного имущества.

Статья 4: 186 Реестр наследственного имущества
— 1. Канцелярия районного суда ведет государственный реестр наследственного имущества,
в котором должны быть зарегистрированы все факты, которые в соответствии с законом имеют значение
о правовом статусе переданного имущества умершего.
— 2. Нотариус, участвующий в ликвидации (ликвидации) умерших
Estate должен явиться в Реестр, чтобы зарегистрироваться в
Регистр наследства в качестве нотариуса недвижимости.
— 3. Создание и ведение реестра наследственного имущества регулируется.
Распоряжением в Совете.
— 4. Приказом в Совете можно регулировать, что, в отличие от
параграф 1, реестр наследственного имущества будет вести одно или несколько других лиц.
или учреждения, чем секретариат районного суда. Также возможно
приказом в Совете отрегулировать, что лица, которые имеют право или вынуждены
предоставить факты, которые должны быть зарегистрированы в реестре наследственного имущества, может
делать это только определенным образом, как определено в этом Приказе в Совете.

Статья 4: 187 Декларация о праве на наследство (защита
из-за добросовестности)
— 1. Лицо, опирающееся на факты, указанные в декларации о праве на наследство,
считается добросовестным в отношении правильности этих
факты.
— 2. Должник, который на основании фактов, указанных в заявлении о праве на наследство,
выполнил свое обязательство перед кем-то, кто не был уполномочен получать
исполнение, может ссылаться на лицо, которому он должен был
выполнено, что он освобожден от своих обязательств.
— 3. Будет исключение из положений предыдущих параграфов,
если лицо, основавшееся на декларации о праве на наследство, должно иметь
провели дополнительное расследование в связи с наличием определенных обстоятельств,
какое расследование показало бы, что заявление о праве на наследство
было неверно.

Статья 4: 188 Декларация о праве на наследство (форма и
содержание)
— 1. Заявление о праве на наследство — это заверенный сертификат, в котором
нотариус упоминает один или несколько из следующих фактов:
a.что одно или несколько лиц, упомянутых в
декларации, независимо от того, для определенных акций, являются наследниками или единственными
наследники умершего с указанием, приняли ли они уже свои
наследование;
г. что супруг умершего является или является
не имеет права в силу Раздела 4.3.2 на узуфрукт одного или нескольких активов
принадлежащий к имуществу умершего, с указанием, имеет ли он власть
отчуждать (передавать) имущество, обремененное его узуфруктом, или если он
имеет право потреблять (израсходовать) эти активы, и с указанием, если
и до этого момента супруг может подать апелляцию на статью 4:29 абзаца.
1 и 3;
г.что имущество умершего распределяется
(разделены) в соответствии со Статьей 4:13, с указанием, если и до тех пор, пока
в какой момент супруг (а) имеет право, как указано в статье 4:18 абзаца
1;
г. есть ли имущество умершего
подлежит администрированию исполнителем, администратором или ликвидатором
назначаются в соответствии с разделом 4.6.3 с указанием их полномочий; или
у.е. что одно или несколько лиц, упомянутых в
декларация имеет статус исполнителя, администратора или ликвидатора.
— 2. Дополнительные положения по содержанию и оформлению
Заявление о праве на наследство может быть принято Распоряжением в Совете.

Статья 4: 189 Приобретение имущества государством
Если и поскольку у умершего нет наследников, имущество его имущества
на момент его смерти приобретены государством Нидерландов
под универсальным названием.

Раздел 4.6.2 Принятие и отклонение
наследства или завещания

Статья 4: 190 Выбор принятия наследства или отказа от него
— 1. Наследник может принять или отказаться от наследства. Принятие может быть
сделано безоговорочно или с привилегией, что первая инвентаризация
наследство умершего должно быть составлено, чтобы оценить,
стоимость имущества наследства превышает долги имения.
— 2. Умерший не может ограничивать право наследников на
выберите. До перехода наследства умершего наследник
не может решить, принимает он наследство или отвергает его.
— 3. Выбор, упомянутый в предыдущих параграфах, может быть сделан только безоговорочно.
и без определения времени. Это не может относиться к части доли
в имении умершего. Однако когда наследник, уже принявший
свое наследство, приобрел что-то из имущества при исполнении
условия, добавленного покойным к назначению наследников, то
это все еще может быть принято или отклонено этим наследником отдельно.
— 4. После того, как выбор сделан, он не подлежит отмене и имеет обратную силу.
действие до момента перехода имущества умершего.
Принятие или отклонение не может быть аннулировано на основании ошибки.
(«Уход»), ни одним или несколькими кредиторами на основании
мошеннические перевозки («schuldeisersbenadeling»).

Статья 4: 191 Регистрация сделанного выбора
— 1. Выбор, упомянутый в предыдущей статье, осуществляется заявлением.
с указанием, принято ли наследство или отклонено в Реестре
суда, на территории которого покойный имел последнее место жительства.Этот
заявление регистрируется в реестре недвижимости.
— 2. Пока наследство умершего не принято всеми
наследников, районный суд может назначить меры, которые сочтет необходимыми
для сохранения имущества недвижимого имущества.

Статья 4: 192 Принятие наследства
— 1. Наследник, который однозначно и безоговорочно выступает в качестве наследника
принявший наследство безоговорочно, принявший в результате
в связи с этим наследство безоговорочно, если только он уже не совершил
выбор раньше.
— 2. Если наследник еще не сделал свой выбор, Окружной суд может,
по запросу заинтересованной стороны установить период времени, в течение которого
выбор, какой период начинается на следующий день после того, как судебный пристав
исполнил судебное постановление о наследнике и постановление суда зарегистрировано
в реестре наследственного имущества с указанием дня его вручения.
По просьбе соответствующего наследника окружной суд может до
соответствующий период времени закончился, продлите его несколько раз; такой
расширение также зарегистрировано в реестре недвижимости.
— 3. По истечении указанного периода времени, пока вовлеченный наследник
пока не сделал выбора, наследник считается имеющим
принял наследство безоговорочно.
— 4. Наследник, который еще не сделал свой выбор, считается принявшим
наследство при условии, что стоимость имущества
имущество умершего превышает стоимость его долгов («выгодная
акцепт »), когда один или несколько других наследников приняли
наследство при таком условии по заявлению, если он безоговорочно
принимает или отказывается от наследства все-таки в течение трех месяцев после
он узнал о том, что другие наследники приняли
наследование только в том случае, если оно выгодно или, когда период времени для внесения
его выбор, упомянутый в параграфе 2, все еще оставался в силе в пределах этого
период.Безоговорочное принятие может быть осуществлено только предусмотренным способом.
ибо в абзаце первом предыдущей статьи.

Статья 4: 193 Законный представитель
— 1. Законный представитель наследника не может безоговорочно принять наследство.
от имени этого наследника, и ему требуется разрешение Подрайона
Суд отклонил наследство на имя этого наследника. Он вынужден
сделать заявление о бенефициарном принятии или об отказе от наследства
в течение трех месяцев со дня наложения наследства умершего —
или доля в нем принадлежит наследнику.Этот период может быть продлен в
в соответствии со статьей 4: 192, абзацем 2, вторым предложением.
— 2. Когда законный представитель не дал заявление, как предполагалось
в пункте 1 в течение периода подачи заявления, имущество умершего
считается принятым наследником на благо. Район
Суд может сделать запись об этом в реестре наследственного имущества.
— 3. Пункты 1 и 2 настоящей статьи не применяются в ситуации
в соответствии со статьей 41 Закона о несостоятельности.

Статья 4: 194 Согласование все-таки
— 1. Наследник, который после безоговорочного принятия наследства,
становится известно о применении другой последней воли умершего, в соответствии с
которому он должен исполнить завещательные обязательства и
рассчитываться за счет доли в имуществе умершего с более низкой стоимостью
чем тот, который он получил бы без этой последней воли, может
быть уполномоченным окружным судом на бенефициарное принятие наследства
в конце концов, при условии, что он обратился с такой просьбой в течение трех месяцев
после того, как он сделал это открытие.Тем не менее он останется ответственным за
все его имущество за долги по имуществу умершего, кроме
по завещаниям и завещательным обязательствам, которые он не мог знать раньше
до такой степени, что он не смог бы урегулировать эти завещания
и завещательные обязательства полностью из доли в наследстве умершего
что он думал, что получит, прежде чем он узнает о существовании
другой последней воли.
— 2. Наследник, который после безоговорочного принятия наследства,
становится известно о применении другой последней воли умершего, в соответствии с
которому он получил долю в имуществе умершего с большей
ценность, чем тот, который он приобрел бы без этого другого последнего
будет или кто узнает об обстоятельствах, которые произошли после того, как он
безоговорочно принял наследство, в результате чего он получил
приобрел долю в имуществе умершего с большей стоимостью, может быть
уполномоченный районным судом на бенефициарное принятие наследства
в конце концов, при условии, что он обратился с такой просьбой в течение трех месяцев
после того, как он сделал это открытие.Тем не менее он останется ответственным
со всем своим имуществом за долги, завещания и завещательные обязательства
имущества покойного в той мере, в какой он нес ответственность за эти
долги, завещания и завещательные обязательства, насколько это могло бы
было также и без этой другой существующей последней воли или этих новых
произошедшие обстоятельства.

Статья 4: Бенефициар 195 и наследники, которые
станет ликвидатором
— 1.Если имущество умершего принято на законных основаниях
одним или несколькими наследниками, в результате чего наследство должно быть урегулировано
в соответствии со следующим разделом настоящего раздела все наследники будут
ликвидатор.
— 2. В целях урегулирования убытков умершего
имущество, указанное в настоящем и следующем разделах, супруг (а) умершего
кто получил узуфрукт на основании Раздела 4.3.2, считается
быть наследником, если иное не предусмотрено этими положениями.

Статья 4: 196 Публикация бенефициарного акцепта
Районный суд может по запросу заинтересованного лица или
по собственной инициативе обязать наследников опубликовать бенефициарный акцепт
в газете правительства Нидерландов и в одной или нескольких конкретных газетах.

Статья 4: 197 Нотариус по наследству при бенефициарном акцепте
— 1. Когда нотариус по просьбе наследника выступает в качестве нотариуса по наследству
имущества, которое было принято бенефициарно, он должен сообщить о себе
в канцелярии суда, чтобы зарегистрироваться в качестве такового в
Регистр наследства, и он должен уведомить об этом других наследников, как только
возможный.
— 2. По требованию большинства наследников или одного или нескольких наследников
которые совместно имеют право в наследстве умершего более чем на
половина, при условии, что этот запрос сделан не позднее, чем через месяц после
вышеупомянутого уведомления, районный суд может назначить другое
нотариус, готовый действовать в качестве нотариуса по наследству. После такой встречи
новый нотариус должен как можно скорее сообщить о замене
нотариуса в канцелярию суда для корректировки наследства
Зарегистрируйте и уведомите об этом замененного нотариуса и всех наследников.
— 3. Если бенефициарный акцепт был опубликован в соответствии с
в соответствии с предыдущей статьей назначение нового нотариуса по наследству должно
производится таким же образом, с указанием его имени и адреса.

Статья 4: 198 Полномочия наследников, являющихся ликвидатором
Если окружным судом не предусмотрено иное, наследники осуществляют
их полномочия ликвидаторов бенефициарного наследства совместно,
но каждый из них, когда это необходимо, имеет право выполнять самостоятельно
акты обычного обслуживания и акты по сохранению имущества недвижимости
и, как правило, действия, которые нельзя отложить [без причинения ущерба].

Статья 4: 199 Обеспечение
— 1. По запросу заинтересованного лица
или нотариуса по наследству, Окружной суд может распорядиться об одном или нескольких наследниках
с долей в бенефициарном наследстве для обеспечения безопасности
их ответственность, которая может возникнуть в результате их администрирования и их обязанностей
выполнять другие свои обязательства. Районный суд определяет
сумма и характер предоставляемого обеспечения.
— 2. Когда наследник заметил, что стоимость долгов выгодно
принятое имущество превышает стоимость его активов, он должен сообщить об этом как
как можно скорее в районный суд.

Статья 4: 200 Последствия бенефициарного акцепта
— 1. Следующие положения применяются до окончания расчетов.
и ликвидация (ликвидация) наследства умершего наследнику
кто принял наследство с привилегией, которая прежде всего
должна быть произведена инвентаризация имущества умершего («полезный
акцепт »), за исключением случаев, когда он отвечает всем своим имуществом за
причитающиеся ему долги по имуществу.
— 2. Иски умершего к наследнику и ограничение прав собственности.
умершего на имущество наследника, а также требования наследника к
умершие и ограниченные имущественные права наследника на имущество
умерший не прекратит свое существование в результате слияния собственности.
— 3. Если наследник погасил долг умершего государства
от его другого имущества, он будет рассматриваться как кредитор имущества
к сумме этого долга, включая его первоначальный порядок ранжирования.Предыдущий
приговор применяется соответственно к завещательному обязательству, состоящему из
выплата денег за счет имущества умершего, но которая
был удовлетворен наследником из другого его имущества.

Статья 4: 201 Приобретение наследства
— 1. Завещание приобретается без необходимости его принятия, за исключением
за право наследника отказаться от завещания, пока он не
принял это.
— 2. По запросу заинтересованного лица районный суд может
установить период времени для наследника, в течение которого он должен прояснить, если он откажется
завещание или нет; когда наследодатель не дает такого разрешения в течение
По истечении установленного срока он теряет право отклонить завещание.
— 3. Отказ от завещания должен быть сделан однозначно, но не
при условии любой формы или формальности.

Раздел 4.6.3 Ликвидация (обмотка)
вверх) имущества умершего

Статья 4: 202 Правовые основания для государственной ликвидации
(ликвидация по закону)
— 1. Без ущерба для положений статьи 4: 221, умерший
имущество подлежит ликвидации (ликвидации) в соответствии с правилами
раздела:
а. когда он был принят одним или несколькими
наследники с привилегией, что сначала должна быть проведена инвентаризация имущества.
сделано для того, чтобы оценить, превышает ли стоимость активов недвижимости
сумма долгов по недвижимости («бенефициарный акцепт»),
если нет исполнителя, который уполномочен урегулировать коллекцию
долги и завещания, и кто может дать понять, что имущество
более чем достаточны для погашения всех долгов имения; споры
об этом решает районный суд;
г.когда районный суд назначил
ликвидатор.
— 2. Если остаток имущества умершего положительный, то
законный представитель, бенефициарно принявший наследство на
наследник может просить окружной суд об освобождении от ликвидации
(прекращение) возложенных на него согласно закону обязанностей.
— 3. Вопреки тому, что указано в параграфе 1 пункта (а), имущество
который уже был распределен (разделен) в соответствии со статьей
4:13, будет ликвидирована (ликвидирована) в соответствии с законом только тогда, когда
супруг умершего принял его наследство на благо.

Статья 4: 203 Назначение ликвидатора судом
после бенефициарного акцепта
— 1. Когда один или несколько наследников приняли имущество умершего в соответствии с
привилегия, заключающаяся в том, что сначала должна быть проведена инвентаризация имущества («выгодный
акцепт ») Окружной суд может назначить ликвидатора:
a. по просьбе наследника;
г. по запросу заинтересованного лица
или прокуратуры:
— когда лицо, которому поручено управление покойным
имущество серьезно не соответствует своим обязанностям и обязательствам или непригодно
для выполнения этих обязанностей и обязательств или не выполняет обязательства
для обеспечения безопасности;
— когда выясняется, что стоимость долга имущества умершего
превышать стоимость его активов;
— или при разделе (разделе) наследства умершего
был запущен еще до его ликвидации (ликвидации).
— 2. Лицо, назначенное судом ликвидатором умершего
Имущество вместо наследников выступает ликвидатором этого наследства.

Статья 4: 204 Назначение ликвидатора судом
без бенефициарного акцепта
— 1. Когда имущество умершего не было принято одним или несколькими
наследникам предоставляется привилегия, что в первую очередь инвентаризация имения
должны быть сделаны («бенефициарный акцепт»), суд может назначить
ликвидатор:
а.по запросу заинтересованного лица
или прокуратуры:
— когда наследников нет совсем;
— когда не уверен, есть ли наследники;
— или когда имуществом не управляет исполнитель и известный
наследники позволяют вещам плыть по течению, полностью или частично;
г. по требованию кредитора умершего
недвижимость:
— когда деление (раздел) этого имущества уже началось
до погашения взыскиваемых долгов;
— или когда такой кредитор сталкивается с угрозой того, что его долговое требование не будет
удовлетворены полностью или частично в разумные сроки, либо
потому что имения недостаточно для этого или оно не управляется должным образом
или ликвидированы, или потому что один из других кредиторов начал взыскивать
его долговые требования от имущества имения;
г.по требованию одного или нескольких кредиторов
наследника, когда его интересам серьезно мешает поведение
наследников или исполнителя.
— 2. Если имущество умершего распределено (разделено) в
в соответствии со Статьей 4:13, затем параграфом 1 под пунктами (b) и (c)
применяются соответственно ко всем активам, которые принадлежали супружеской паре.
общность имущества умершего и его супруги, к долгам
такое общность собственности или долгов, в отношении которых было возможно обращение
против активов такого сообщества собственности, а также ко всему, что
следует рассматривать как замену этим активам или долгам.

Статья 4: 205 Ликвидация (прекращение) в интересах
кредитора наследника
Когда наследник отказался от наследства, и это явно повредило
возможность обращения в суд для одного из его кредиторов, районного суда
может по запросу этого кредитора распорядиться о том, чтобы умерший
имущество подлежит ликвидации (ликвидации) также в интересах кредиторов
лица, отказавшегося от наследства, и при необходимости оно может
для этого назначить ликвидатора.

Статья 4: 206 Формальности при назначении ликвидатора
— 1. Районный суд не принимает решения по запросу о назначении ликвидатора.
чем после допроса заявителя и в той степени, в которой они
существуют, известные наследники, нотариус и исполнитель наследства или после надлежащего
вызвал этих лиц в суд.
— 2. Районный суд может, при соблюдении гарантий, которые он считает подходящими,
назначить ликвидатором наследника, исполнителя или иное лицо.Если он назначает
два или более ликвидаторов, то каждый из них может самостоятельно выполнять все
необходимые действия, если районный суд не предусмотрел иное в их
о назначении или районный суд распорядился об ином позднее.
время.
— 3. Ликвидатор, назначенный судом, имеет право на получение вознаграждения.
который будет оценивать районный суд при составлении схемы
для распространения.
— 4.Лицо, назначенное судом ликвидатором, становится
ликвидатором в день принятия решения суда, в том числе
его назначение стало окончательным и обязательным или — если оно было незамедлительно
действие независимо от апелляции — на следующий день после регистрации в суде
уведомил его о своем назначении.
— 5. Окружной суд может освободить ликвидатора от его обязанностей, либо
по собственному желанию или, по важным причинам, по запросу со-ликвидатора,
наследник, кредитор имущества умершего или прокуратура
Службы, или потому что районный суд принял это решение самостоятельно
движение.В ожидании расследования районный суд может распорядиться о временном
договоренности, и это может приостановить деятельность ликвидатора. Обязанности ликвидатора
закончится, когда он умрет, когда он попадет под схему погашения долга
для физических лиц, когда он становится банкротом, когда он помещается под совершеннолетие
опекунство или когда одно или несколько его активов находятся в доверительном управлении
администрации для взрослых, как это предусмотрено в Названии 19 Книги 1 Гражданского
Код.Суд назначает одного или нескольких ликвидаторов в случае их отсутствия.
хотя ликвидация (ликвидация) наследства умершего
еще не завершено; он также может заполнить встречу, которая упала
вакантный.
— 6. Секретарь суда незамедлительно регистрирует встречу.
конкурсного управляющего, а также прекращение его полномочий в Наследии
Регистр. Ликвидатор публикует свое назначение в правительстве Нидерландов.
Gazette и в одной или нескольких газетах, как указано при его назначении.

Артикул 4: 207 Предоставление счета
Лицо, утратившее дееспособность ликвидатора, обязано отчитаться за
его деятельность человеку, который получит эту способность после него в
в соответствии с тем, что с этой целью предусмотрено законом для юридических администраторов.

Статья 4: 208 Назначение надзорного судьи
— 1. При назначении
ликвидатором или в порядке более позднего постановления суда районный суд может
назначить одного из своих членов судьей по надзору.
— 2. Если был назначен надзорный судья,
затем:
a. обязанности и полномочия, которые, согласно
настоящая статья, переданные в районный суд, осуществляется
судьей по надзору, если иное не предусмотрено законом;
г. документы, указанные в статье 4: 211
параграф 3, 4: 214 параграф 5 и 4: 218 параграф 1, в той мере, в какой
что нет нотариуса по недвижимости, необходимо сообщить в Реестр округа
Суд.

Статья 4: 209 Бесплатная ликвидация и окончание
о ликвидации
— 1. Если минимальная стоимость имущества умершего
обосновать это, районный суд может распорядиться по запросу
ликвидатора или заинтересованного лица, либо ликвидация (ликвидация)
up) наследства без затрат или прекращения ликвидации
(завершение). По заявлению о прекращении ликвидации
следующие лица должны быть услышаны или вызваны должным образом для явки
в суде: заявитель, а также, если они существуют и
известны наследники, ликвидатор и нотариус.Когда надзорный
назначен судья, полномочия, указанные в предыдущем предложении
осуществляется по его просьбе Окружным судом.
— 2. Когда районный суд или районный суд, соответственно, постановляет
прекращение ликвидации (ликвидации) умершего
имущества, он определит уже произведенные затраты на ликвидацию и будет
передать их в наследство или, если имения недостаточно для этого
в конце концов, наследникам, которые несут ответственность за долги всем своим имуществом
и обязательства по наследству.
— 3. После ликвидации (ликвидации) имущества умершего
был прекращен, статья 4: 226 применяется соответственно.
— 4. Прекращение ликвидации (ликвидации) умершего
недвижимость регистрируется и публикуется так же, как и назначение
ликвидатора.
— 5. Если назначение ликвидатора запрашивается в момент
что ликвидация (ликвидация) имущества умершего уже
был прекращен, лицо, подавшее этот запрос, должно доказать, что
имеется достаточно активов для покрытия будущих затрат на ликвидацию.

Статья 4: 210 Информация и инструкции
— 1. Ликвидаторы должны предоставить районному суду всю информацию.
он хочет, и они должны следовать его инструкциям при ликвидации (намотка
вверх) имущество умершего.
— 2. Если был назначен судья по надзору, он наделен полномочиями в порядке
выяснить все обстоятельства ликвидации (ликвидации),
заслушивать свидетелей и беспристрастных экспертов в порядке, предусмотренном законом в
в случае банкротства.

Статья 4: 211 Обязанности ликвидатора
— 1. Ликвидатор обязан управлять и ликвидировать (ликвидировать)
имущество умершего таким образом, как и следовало ожидать от хорошего ликвидатора.
В целях ликвидации (прекращения) завещательного обязательства
что обязательно подразумевает распределение денег или активов из
Имущество умершего считается наследством.
— 2. При выполнении своих задач ликвидатор представляет наследников в
и внесудебный в течение периода, на который он имеет эту дееспособность.Без
сотрудничество конкурсного управляющего или разрешение суда,
наследники не имеют права распоряжаться имуществом или
свою долю в нем.
— 3. Ликвидатор с удобной скоростью должен обеспечить инвентаризацию
имущества умершего, включая предварительный список долгов
наследства оформляется в частном или нотариальном порядке. Он должен
сдать этот акт для проверки в офис нотариуса по наследству или,
если такой нотариус не существует, в реестре округа
Суд, чтобы наследники и кредиторы имущества умершего
могут ознакомиться с этими документами; другие кредиторы наследника могут быть
уполномоченный районным судом также проверять эти дела, даже
если их должник отказался от наследства.
— 4. В случае принятия наследства на льготных условиях.
что в первую очередь должна быть проведена инвентаризация имущества умершего.
сделано для того, чтобы оценить, насколько стоимость имущества
превышают сумму долга по наследству («выгодопринятие»),
Окружной суд может освободить наследников от обязанности вносить
опись имения для осмотра.
— 5. Ликвидатор, назначенный судом, может назначить нотариуса по наследству, если
этого еще не было сделано.Нотариус, принявший данное поручение,
должен уведомить наследников о своем назначении и убедиться, что он зарегистрирован
в качестве нотариуса по наследству в реестре недвижимости.

Статья 4: 212 Ущерб, причиненный кредиторам наследственного имущества
законным представителем или ликвидатором
Когда законный представитель наследника или ликвидатора, назначенный
суд причинил ущерб кредиторам имущества умершего
в связи с тем, что активы наследства были изъяты умышленно
от возможностей кредитора обратиться в суд, эти кредиторы
может потребовать от законного представителя или ликвидатора урегулирования их требований
поскольку этот законный представитель или ликвидатор не докажет, что
ущерб, понесенный этими кредиторами, должен быть установлен в меньшем размере.

Статья 4: 213 Ликвидатор расторгнутого брачного сообщества
недвижимости
Когда покойный состоял в браке на условиях общности собственности, Округ
Суд может по требованию ликвидатора умершего
имущество, назначить ликвидатора расторгнутого семейного имущества,
в этом случае данное имущество подлежит ликвидации (ликвидации)
в соответствии с положениями настоящего Раздела о ликвидации (
вверх) имущества умершего.Первое предложение не применяется, если
семейная общность имущества уже была распределена (разделена) до
на смерть умершего.

Статья 4: 214 Вызов кредиторов наследственного имущества
— 1. Ликвидатор должен публично вызвать кредиторов умершего.
недвижимости, поскольку это еще не было сделано, чтобы представить свои
долговые требования к нотариусу по наследству до определенного дня, установленного
районный суд или, если нет нотариуса по наследству, самому себе.Вызов кредиторов осуществляется так же, как при опубликовании
бенефициарный акцепт или назначение ликвидатора должны иметь
место, и как можно больше одновременно.
— 2. Кроме того, ликвидатор должен вызвать в письменной форме всех индивидуальных кредиторов.
известных ему имений умершего. Если адрес
известный кредитор остается ему неизвестным, он должен сообщить об этом в районный
Суд.
— 3. Если кредитор предъявил свое долговое требование нотариусу по наследству или
ликвидатора, действие его права на иск прерывается в связи с
результат.
— 4. Если ликвидатор не принимает предъявленное долговое требование или его приоритет
или порядок ранжирования, он незамедлительно уведомляет об этом кредитора,
указание причин своего решения.
— 5. В кратчайшие сроки по истечении установленного срока
упомянутое ранее, ликвидатор составляет список всех допущенных
и отклоненные долговые требования и порядок их ранжирования.Он хранит этот список для
осмотр в офисе нотариуса по наследству или, если такой нотариус
отсутствует в канцелярии районного суда, так что наследники, наследники
и все лица, представившиеся кредитором умершего
Estate могут проконсультироваться с ним. Ликвидатор уведомляет каждого из них о
этот депозит.

Статья 4: 215 Реализация имущества умершего
недвижимость
— 1.Ликвидатор продает и реализует имущество умершего
недвижимости, поскольку это необходимо для погашения долгов недвижимости.
Активы, на которые претендует кредитор недвижимости, будут проданы.
как можно дольше.
— 2. Ликвидатор должен как можно больше консультироваться с наследниками по вопросам
выбор активов, которые будут продаваться, и способа реализации
их. Если предполагаемая реализация активов встречает возражения
наследника или кредитора, претендующего на одно из этих активов, ликвидатора
дает ему возможность обзвонить решение районного
Суд.
— 3. Что в предыдущем абзаце установлено в отношении наследников
применяется также в отношении лиц, которым умерший покинул
узуфрукт на его имущество или на долю в нем.
— 4. Статья 3:68 Гражданского кодекса соответственно применяется к ликвидатору.

— 5. По суммам капитала страховые полисы, оформленные
умерший без безвозвратного назначения третьего лица
бенефициар, статья 22a Закона о несостоятельности применяется соответственно,
при том понимании, что следующие термины следует понимать в следующих
путь:
а.куратор: ликвидатор;
г. надзорный судья: районный суд;
г. страхователь: наследники или, если умерший
имущество передано (разделено) в соответствии с п. 4.3.1,
супруга умершего.

Статья 216 Возврат уже выполненного завещания
Ликвидатор, назначенный судом, может требовать возврата того, что было
распределяется между наследником из имущества умершего в течение трех
лет спустя, если это необходимо для погашения долгов,
в статье 4: 7 абзаца 1 от пункта (а) до пункта (g) включительно.Статья 4: пункт 1 122 применяется соответственно.

Статья 217. Взаимозачет и принудительное вменение долгов
— 1. Если лицо является не только должником, но и кредитором умершего
недвижимости, то положения Закона о несостоятельности, касающиеся права
для зачета долгов и долговых требований применяются соответственно.
— 2. Если человек и умерший были совладельцами одного и того же
общность имущества, которое было выделено (разделено) во время
ликвидация имущества умершего, затем статья 56 Закона о несостоятельности
Соответствующий закон применяется.

Статья 4: 218 Предоставление счета и схема распределения
— 1. В течение шести месяцев после истечения установленного срока
предъявляя долговые требования, ликвидатор должен депонировать оба, документ, в котором
он предоставляет отчет и схему распределения в офисе
нотариуса по наследству или, если такой нотариус отсутствует, в реестре
Районный суд, чтобы каждый мог там ознакомиться с этими файлами.Районный суд может продлить этот срок.
— 2. Ликвидатор публично объявляет, что он депонировал ранее
упомянутые документы для проверки так же, как и возможность
для предъявления долговых требований должно быть объявлено; по письму наследники, наследники
и все кредиторы, предъявившие долговое требование, должны быть уведомлены в индивидуальном порядке.
этого.
— 3. В течение одного месяца после этого публичного объявления каждый
заинтересованное лицо может возражать против предоставленного счета или схемы
распределения в районном суде или, если надзорный судья
был назначен в районном суде.
— 4. Обязательства по передаче имущества умершего или
для установления ограниченного права собственности на такой актив конвертируются в
денежный долг, поскольку нехватка делает это необходимым. Прочие обязательства
выполнить действие, отличное от выплаты денежной суммы и
обязательства по предварительному условию допускаются только к
схема распределения по запросу привлеченного кредитора; в этом
если эти обязательства также конвертируются в денежную задолженность.Долговое требование
принудительного наследника не будет допущен к схеме распределения, если
он еще не подлежит оплате в соответствии с пунктом 2 статьи 4:81
или из-за условия, как указано в статье 4:82, или завещательного распоряжения
как указано в статье 4:83.
— 5. В остальном применяются положения Закона о несостоятельности.
в максимально возможной степени для целей расчета всех долговых требований,
составление схемы распределения и право возражать против
эти операции.

Статья 4: 219 Кредитор наследника, отказавшийся от
его наследство
Когда суд постановил, что имущество умершего должно быть ликвидировано
(прекратить) также в интересах кредиторов лица, которое отклонило
его наследство, то также эти кредиторы могут предъявить свои долговые требования в
нотариус по наследству или, если такой нотариус отсутствует, в Реестре
Окружной суд.Их долговые требования будут включены в схему распределения,
но только как подлежащие оплате в отношении вовлеченного должника этих долговых требований
получил бы излишки от имущества, если бы он не отказался
его наследство; с этой целью ликвидатор может требовать, если это необходимо,
раздел (раздел) наследства умершего и участие
в таком раскладе (делении).

Статья 4: 220 Распределение по схеме распределения
стал обязательным
— 1.После того, как схема распределения стала обязательной, ликвидатор
должен предоставить каждому человеку представление, в котором он
право согласно схеме распределения; где ликвидатор
назначается судом, денежные суммы не распределены
в течение шести месяцев или которые были зарезервированы, должны быть доставлены в безопасное место
опека над лицом или учреждением, назначенным для целей судебного
хранение.
— 2. Кредиторы имущества умершего, предъявившие
долговые требования после того, как схема распределения стала обязательной, имеют право только
для взыскания своих долговых требований из непроданных активов или положительного баланса
имущества умершего без ущерба для их права регресса
против наследников, которые несут ответственность всем своим имуществом. Они есть
удовлетворены непроданными активами или положительным балансом умершего
имущество в соответствии с моментом предъявления требования о выплате долга.
— 3. Кроме того, кредиторы, обозначенные в статье 4: 7 абзац 1 согласно
от пункта (a) до пункта (g) включительно, долговые требования которого не удовлетворены,
по-прежнему имеют право регресса в отношении наследников умершего
имущество, поскольку эти наследники получили выгоду от наследства
и они не указывают на другие активы, требующие достаточного обращения, как указано
в предыдущем абзаце. Право регресса к наследнику
истекает через три года после схемы распределения, на основании
которое наследодатель получил свое преимущество, стало обязательным.
— 4. Когда долговое требование принудительного наследника, которое не было допущено к схеме
распределения согласно статье 4: 218 абзац 4, третье предложение,
становится причитающимся и требующим, принудительный наследник может, без ущерба для
его право регресса в соответствии с параграфами 2 и 3, в части
долга, по которому наследник или наследник несет ответственность в соответствии со статьей
4:87, абзацы 5 и 6, возложите ответственность на наследника или наследника.

Статья 4: 221 Упрощенная ликвидация (ликвидация)
— 1. Наследники, которые также являются ликвидаторами, поскольку они приняли свои
наследование по привилегии, прежде всего, инвентаризация
должно быть оформлено наследство умершего («бенефициарный акцепт»),
несут ответственность только по обязательствам, определенным в статье 4: 214, абзац.
1 и 5 и статья 4: 218, если это постановил районный суд.
— 2.Назначенному судом ликвидатору не нужно сдавать на хранение документ.
в котором он составляет отчет, ни схему распределения, когда все долги
известные ему полностью удовлетворены до истечения срока
имеется в виду в статье 4: 218, параграфе 1, или когда районный суд
освободил его от обязанности вносить такой залог. Этот выпуск
не предоставляется, если кредитор возражает против этого.
— 3. Если документ, в котором ликвидатор отчитывается, не
сданы на проверку, ликвидатор обязан отчитаться в порядке
поскольку законом предусмотрены правовые администраторы для лиц, имеющих право
на положительное сальдо ликвидируемого имущества умершего.

Статья 4: 222 Ограниченное применение раздела 7
Книга 3 Гражданского кодекса
Только при ликвидации (ликвидации) наследства умершего
следующие положения раздела 7 книги 3 Гражданского кодекса должны
применимо: статья 3: 166, 3: 167, 3: 169, 3: 170 и 3: 194 параграф.
2.

Статья 4: 223 Право регресса индивидуальных кредиторов
— 1. При ликвидации (ликвидации) наследства умершего
кредитор имеет право взыскать свое долговое требование только за счет активов этого имущества
если бы он имел право приступить к такому выздоровлению самостоятельно
если бы покойный был банкротом при жизни.Статья 57 вверх
согласно 60 Закона о несостоятельности, применяются соответственно,
понимание того, что, если ни один надзорный судья не был назначен с
в отношении ликвидации (ликвидации) полномочия, предоставленные такому
судья по надзору в силу статьи 4:58 абзац 1, 4: 59a абзац
3 и 5 и 4:60 параграф 3, рассматриваются районным судом.

— 2. Кредитор имущества умершего может также во время ликвидации
(ликвидация) этого имущества, пусть суд установит его долговое требование или приоритет
его долгового требования (порядок ранжирования) по судебному решению.Судебное решение, в котором долговое требование
против ликвидатора установлен, может быть исполнен только
против частной собственности наследника, который несет ответственность всем своим
имущество за долги имения умершего, если этот наследник
сторона судебного разбирательства, в котором было предъявлено долговое требование кредитора
учредил.
— 3. По требованию ликвидатора уже произведенные аресты могут быть сняты.
районным судом, если это необходимо для ликвидации
(ликвидация) имущества умершего.

Статья 4: 224 Приоритет кредиторов наследственного имущества
Только после того, как все известные кредиторы ликвидируемого имущества умершего
были полностью удовлетворены, другие кредиторы наследника могут взыскать
их долговые требования от имущества умершего.

Статья 4: 225 Розыск неизвестных наследников
— 1. Когда не все наследники известны или есть неопределенность в отношении их
номер или личность, ликвидатор должен отследить и вызвать их через
объявление в хорошо читаемых газетах или с помощью других эффективных средств
коммуникации.
— 2. Если ликвидатор назначен в связи с тем, что умерший
имущество было полностью или частично оставлено неуправляемым, ликвидация заканчивается
как только все наследники согласились управлять имуществом и управлять им, и
все уже произведенные ликвидационные расходы оплачиваются.

Статья 4: 226 Распределение излишка в конце
о ликвидации (ликвидации)
— 1. Если ликвидация (прекращение) имущества умершего имеет
завершено и закончилось с избытком, затем назначен ликвидатор
по решению суда передает оставшееся имущество наследникам или, если покойный
имущество было распределено (разделено) согласно статье 4:13, между
супруга умершего.Где вообще нет наследников, где неизвестно
если есть наследники или наследники не готовы принять
оставшиеся активы в имуществе умершего, ликвидатор передает
эти активы переданы государству.
— 2. Когда наследники, готовые принять оставшиеся активы,
имеет право только на часть имущества умершего, ликвидатор
обеспечивает разделение имущества в первую очередь. После этого,
он передает государству то, что было распределено (разделено) между
неизвестным наследникам или наследникам, которые не участвовали в дележе
(раздел) наследства.
— 3. Государство вправе продать активы, полученные от ликвидатора;
он может продавать только зарегистрированные активы на публичных торгах, если только подрайон
Суд дал разрешение продать зарегистрированные активы на частной
рынок или покупателю уже рекомендовано.
— 4. Если актив в виде имущества умершего или что-то, что имеет
занял его место, не востребован лицом в течение двадцати лет после
передача имущества, этот актив или его замена должны принадлежать
государству.

Раздел 4.6.4 Распределение (разделение)
имущества умершего

Статья 4: 227 Применимые положения
Без ущерба для правил, применимых к пропорциональному распределению (разделу)
каждого сообщества собственности, следующие положения данного раздела
распространяться на раздел (раздел) наследства умершего.

Статья 4: 228 Вменение долга
— 1.Долги имущества умершего, которые по требованию
один или несколько других наследников вменяются при распределении (разделе)
на долю конкретного наследника, принадлежат к общей сумме долгов, которые все еще были
в долгу перед покойным этим наследником.
— 2. Также долги, как указано в статье 4: 7 абзац 1 под пунктом (f)
до пункта (h) наследника одного из сонаследников включительно, если
поскольку эти долги подлежат оплате и подлежат требованию на момент распределения
(разделение), вменяются по требованию этого сонаследника от его имени
на долю должника в имуществе умершего.

Статья 4: 229 Восстановление подарков
— 1. Наследники должны от имени своих сонаследников восстановить стоимость подарка.
подарки, которые они получили от умершего, поскольку умерший
заказал это в его последней воле или когда он сделал подарок.
— 2. Юридическая обязанность восстановить подарок, возложенная на бенефициара, когда
подарок, сделанный ему, может быть отменен по завещанию наследодателя.

Статья 4: 230 Восстановление подарков наследниками с
право представительства
Наследники, призванные в наследство умершего по представлению
должны не только восстанавливать дары, полученные от
умершего, но также и дары, полученные от умершего
человека, которого они теперь представляют, и который должен был быть восстановлен этим
человека, если бы он сам был наследником.

Статья 4: 231 Реставрация подарков, принадлежащих
семейная общность имущества
Если получатель подарка, сделанного ему умершим,
женат на семейном имуществе или по брачному соглашению
обеспечение одного или нескольких обязательств по уравниванию брака, как указано в Разделе
1.8.2, весь дар должен быть восстановлен, если завещатель не указал
противоположное в его последней воле.

Статья 4: 232 Восстановление не влияет на наследника
ответственность
— 1. Ответственность наследников перед кредиторами умершего
на наследство не действует обязанность восстановить полученный подарок.
— 2. Когда другое лицо получает долю наследника в
имущества, он также получает право наследника требовать восстановления
даров и обязанность (обязанность) наследника провести реставрацию
подарков.

Статья 4: 233 Оценка подарков, подлежащих восстановлению
— 1. Обязательство произвести восстановление
подарки означает, что при раздаче (разделении) умершего
имущество стоимость подарка вычитается из стоимости доли
наследник, который вынужден восстановить часть покойного
имущество, в которое он и наследники, от имени которых должна быть произведена реставрация
имеют место, имеют право, увеличиваются на суммы, которые эти наследники взаимно
вынуждены восстанавливать.Стоимость подарков рассчитывается в
способ, вытекающий из статьи 4:66; эта стоимость повышается с процентами
шести процентов в год, начисляемых со дня, когда умерший
имущество перешло. Статьи 4:68 и 4:70 параграф 3 применяются соответственно.

— 2. Наследник не обязан восстановлению
подарков, если стоимость подарков превышает его долю в
имущество.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *